АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Заказ 56)2 о? 6 страница

Читайте также:
  1. DER JAMMERWOCH 1 страница
  2. DER JAMMERWOCH 10 страница
  3. DER JAMMERWOCH 2 страница
  4. DER JAMMERWOCH 3 страница
  5. DER JAMMERWOCH 4 страница
  6. DER JAMMERWOCH 5 страница
  7. DER JAMMERWOCH 6 страница
  8. DER JAMMERWOCH 7 страница
  9. DER JAMMERWOCH 8 страница
  10. DER JAMMERWOCH 9 страница
  11. II. Semasiology 1 страница
  12. II. Semasiology 2 страница

К последующему периоду принадлежит получившая известность статья В. С. Тадевосяна «К разработке проекта Уголовного кодекса СССР»2. Автор исходил из необходимости «создать такой уголовный кодекс, кото­рый максимально соответствовал бы требованиям но­вого периода развития советского общества и государ­ства». Имея в виду требования простоты и ясности языка кодекса, В. С. Тадевосян считал, что в нем нет надобности давать определения общеизвестных поня­тий, таких, как вина, кража, должностное лицо. Все знают, что такое кража, а вот если определить ее как тайное похищение чужого имущества, «то сейчас же возникают новые вопросы». Не объяснив, почему так происходит при попытке определить «общеизвестные понятия», автор рекомендует в таких случаях воздержи­ваться «от неизбежно расплывчатых, неточных, а следо­вательно, и неправильных определений, от которых мало пользы для практики».

' «Три проекта реформы Уголовного кодекса», тезисы доклада Н. В. Крыленко на 1 всесоюзном съезде работников советского строительства и правда, 1931, стр. 49.

2 ^Советское государство и право» 1954 г. № 4, стр. 72—80.


Ту же программу, построенную по принципу: «хо­чешь спастись от дождя — прыгай в реку», В. С. Таде­восян рекомендует и для Особенной части. Образцом изложения составов в желательном обобщенном виде автору представлялся Указ от 4 июня 1947 г. Краткость и немногостатейность — вот достоинства кодекса. Он не должен страдать «громоздкостью, сложностью, ненуж­ной и непонятной детализацией составов преступле­ний...». При этом условии удастся достигнуть и опти­мального объема кодекса: в нем должно быть примерно 100—120 статей. Сколько статей по этому расчету пред­полагается отвести Особенной части—автор не поясня­ет. Если бы нынешнее соотношение частей кодекса было сохранено, их должно было бы быть (вместо нынешних примерно 210) около 90—100.

Как и в других областях, в сфере общественных отно­шений устойчивость, упорство, закономерность опреде­ленной тенденции развития особенно отчетливо прояв­ляются в случаях, когда ей приходится преодолевать и когда она успешно преодолевает противоположные тен­денции, взгляды и настроения. Так произошло и в рас­сматриваемом случае: при проведении законодательной реформы 1958 года тенденция развития в сторону боль­шей определенности уголовноправовых запретов возоб­ладала над другими тенденциями и получила более полное, чем раньше, и многостороннее выражение.

Уже сам по себе отказ от применения уголовного за­кона по аналогии, осуществленный Основами уголовного законодательства вопреки возражениям со стороны ря­да юристов', имел большое значение.

Так как по ранее действовавшему законодательству уголовный закон мог применяться по'аналогии только к деяниям, прямо им не предусмотренным, то и в условиях действия аналогии преступление могло определяться как общественно опасное деяние, предусмотренное уго­ловным законом—прямо или в общих, родовых чертах. Что же изменилось в этой области в связи с принятием в 1958 году новых Основ? Очевидно, то — и это часто упускается из виду, — что по действующему законода-

' В. С. Тадевосян, цит. статья, стр. 75, 76; А. Н. Васи л ь-е в, К вопросам проекта УК СССР, «Советское государство и пра во» 1954 г. № 7, стр. 119—120.


тельству деяние может влечь уголовную ответственность только в том случае, если оно прямо, следовательно, во всех его социальп о-ю риднчески суще­ственных элементах, предусмотрено уго­ловным законом. Это — с одной стороны.

С другой — отказ от применения уголовного закона по аналогии, даже с учетом только что высказанных соображений, мог бы остаться по существу декларацией, если бы он не имел своим «продолжением» такое пос­троение законодательных определений преступлений, при котором специфический характер и степень общест­венной опасности преступных деяний и выражающие и определяющие ее элементы получили бы возможно более точное, «тесное» выражение. Иначе деяние, пря­мо предусмотренное законом, могло бы оказаться чрез­мерно широким, а его определение недостаточно опреде­ленным.

Надо сказать, что республиканский законодатель правильно оценил значение отказа от аналогии для пос­троения законодательных определений преступлений. Из многих примеров в этом плане приведем лишь один, относящийся к определению посягательств на социалис­тическую собственность.

По действующим уголовным кодексам республик ответственность предусматривается не за хищение, как это имело место по Закону от 7 августа 1932 г. и Указу от 4 июня 1947 г., а за совершение хищения в той или иной форме—в форме кражи, грабежа, разбоя, присвое­ния, растраты, мошенничества и т. д. Согласно формули­ровкам закона для того, чтобы признать лицо виновным в хищении, необходимо установить, что оно совершило в отношении социалистического имущества кражу, грабеж, разбой и т. д. Бесспорное положение о том, что хищения не существует вне определенных форм, в которых это преступление только и может осуществляться, ранее имевшее характер преимущественно теоретического об­общения, теперь получило санкцию законодателя и ре­шающее значение для квалификации.

Вполне естественно, что Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 31 марта 1962 г. указал судам на необходимость «обращать серьезное внимание на вы­яснение форм и способов хищения и на установление других обстоятельств, от которых зависит правильное


решение вопроса об ответственности виновного, квалифи­кация его действий и назначение меры наказания»'. Мы полагаем, что это указание в полной мере относится и к составу хищения в особо крупных размерах (ст. 93' УК РСФСР), так как в условиях действующего законодатель­ства «особо крупные размеры» представляют собой обсто­ятельство, квалифицирующее все ту же кражу, грабеж, присвоение, растрату и т. д.

Эта общая тенденция развития не могла не найти вы­ражения и получила подтверждение в советской теории уголовного права. Исследователи стали уделять больше, чем до этого, внимания выявлению специфики преступле­ния по сравнению с другими формами человеческого по­ведения. Н. ф. Кузнецова подчеркивает, что эта специ­фика выражается в общественной опасности преступного действия, причем, так как действие понима­ется как элемент объективной стороны, имеется в виду его объективная общественная опасность2.

Подчеркивая, 'что социальные признаки всякого дейст­вия определяются тем, что оно совершается в обществе и оказывает положительное или отрицательное воздействие на имеющие общественное значение процессы и явления, В. Н. Кудрявцев замечает, что преступление как общест­венно опасное действие, противоречащее системе соци­алистических общественных отношений, имеет «особую, специфическую антиобщественную сущность...»3. Он пи­шет далее, что в рамках общей характеристики преступ­ления как общественно опасного деяния «вполне право­мерно рассматривать и объективную опасность самого способа действия, которым причиняется вредный резуль­тат4». Основную опасность преступного действия В. Н. Кудрявцев видит «именно в возможности причинения вре­да охраняемым законом общественным отношениям...»5.

Отдавая себе отчет в значении этой проблемы, теоре­тики вновь и вновь возвращаются к ней. Н. Ф. Кузнецова специфику причинности в уголовном праве усматривает в

1 «Бюллетень Верховного Суда СССР» 1962 г. № 3.

2 Н. Ф. Кузнецова, Значение преступных последствий, М., 1958, стр. 12, 13 (выделено автором).

3 В. Н. Кудрявцев, Объективная сторона преступления М 1960, стр. 68. г ^,,

4 Т а м же, стр. 98.

5 Т а м же, стр. 99.


том, что «причинная связь всегда устанавливается между общественно опасным действием или бездействием и вредными последствиями». Поэтому там, «где поведение лица не является общественно опасным в широком пони­мании (по нашей терминологии — антиобщественным. — Авторы), исключается самая постановка вопроса о при­чинной связи в уголовном праве»'.

В свое время А. Н.Трайнин убедительно показал, что и материальные, и формальные преступления причиняют вред общественной ценности — объекту. «Нет посягатель­ства,—писал он,— если нет объекта, так как в этом случае не на что посягать, и в одинаковой мере нет посягатель­ства, если объекту не причинено ущерба, ибо в этом слу­чае субъект не посягает»2.

Мы видим теперь, что для того, чтобы посягнуть, субъ­ект должен совершить опасное, антиобщественное дейст­вие. Чтобы причинить вред, причиняющее действие дол­жно быть вредным. Безвредное действие вреда причинить не может.

В материальных преступлениях опасность, вредность действия свидетельствуется самим фактом наступления вредных последствий. Поэтому в этих случаях законода­тель обычно не указывает на опасный характер самого действия: таковой подразумевается.

Однако теория не довольствуется этим. Стремясь соз­дать «двойное обеспечение» против возможности вмене­ния в вину «вредных последствий безвредного действия», она иной раз подчеркивает, что убийство или телесные повреждения—это предусмотренное уголовным законом, противоправное лишение жизни другого человека или причинение вреда его здоровью3.

' Н. Ф. Кузнецова, Преступление и преступность. Авторе­ферат диссертации на соискание ученой степени доктора юрид. наук, М., 1968, стр. 7.

2 А. Н. Т р а и н и н. Состав преступления по советскому уголов­ному праву, М., 1951, стр. 191.

3 «Советское уголовное право. Часть Особенная», М., 1965, стр. 149, 169; сУголовное право. Часть Особенная», М., 1936, стр. 161, 180. Правильнее было бы говорить об опасности или антиобще­ственности способа причинения смерти или нарушения анатомиче­ской целости или физиологической функции тканей или органов те­ла. Иначе трудно ставить и решать вопрос о субъективном отно­шении лица к характеру способа; интересно, что, когда авторы того же учебника Особенной части 1966 года переходят к рассмотре-


В формальных преступлениях вредность действия обозначается в самом законодательном определении прес­тупления—в общем виде через «незаконность» или в более конкретном—путем указания на самовольность, ложность, применение насилия или отсутствие уважи­тельных причин для бездействия. Если бы законодатель поступал иначе, было бы возможно уголовное преследо­вание за производство любого обыска, распространение о лице любых сведений, любое половое сношение и т. д.

В тех случаях, когда этого не делает законодатель или когда законодатель делает это недостаточно четко, необходимый социальный элемент вводится в определе­ние теорией или же судами в практике применения зако­на. Так, вымогательство в ст. 148 У.К РСФСР определяем­ся как требование передачи имущества под угрозой насилия, оглашения позорящих сведений или истребления имущества- Закон не говорит о том, что это требование само по себе должно быть противозаконным. Однако тео­рия считает необходимым включить указание на проти­возаконность требования в определение вымогательства, имея в виду, что, например, требование вернуть взятые взаймы деньги, даже если оно подкреплено угрозой огла­сить позорящие должника сведения,не составляет обще­ственно опасного деяния'.

Необходимость включения в законодательное опреде­ление преступления или выявления в нем социального элемента определяется также соображениями, непосред­ственно связанными с темой настоящего исследования. При отсутствии или невыявленности этого элемента нель­зя ставить вопрос не только о причинении, о чем было ска­зано выше, но и об умысле или неосторожности в смысле уголовного права. Нельзя сознавать общественно опас­ный характер действия, которое не является обществен­но опасным. Нельзя предвидеть общественно опасные вредные последствия неопасного, безвредного действия. Эта простая истина с особенной очевидностью видна на примере неосторожности: нельзя обязать человека пред -

нию субъективной стороны убийства, они говорят о сознании ви­новным общественно опасного характера своего действия или без­действия (стр. 162).

' <Уголовное право. Часть Особенная». М., 1966, стр. 280.


видеть вредные последствия действия, которое само по себе не является вредным.

Бесспорно, опасность действия свидетельствуется фактом причинения им вреда; однако вред от опасного действия по тем или иным причинам может и не насту­пить. Однако, когда действие причиняет вред, этот послед­ний всегда представляет собой материализацию качества опасности действия, и лицо не может ни предвидеть, ни быть обязанным предвидеть наступление вреда, если оно не сознает или не должно и не может сознавать этого качества.

Значение этой стороны дела по достоинству оценил законодатель ЧССР, который в § 4 и 5 Уголовного кодек­са 1961 года определил, что преступление признается совершенным умышленно, если, в частности, лицо «же­лало способом, предусмотренным в настоящем законе, нарушить или поставить под угрозу интерес, охраняе­мый настоящим законом», и по неосторожности, если, в частности, оно «сознавало, что может способом, преду­смотренным в настоящем законе, нарушить или поста­вить под угрозу интерес, охраняемый настоящим зако­ном, но без надлежащих оснований надеялось, что такое нарушение или поставление под угрозу не свершится».

К тому же выводу о необходимости выявления соци­ального элемента в законодательном определении пре­ступления мы приходим, подходя к делу с позиций до-казывания умысла. Нет смысла пытаться доказывать и нельзя доказать, что лицо предвидело или должно было и могло.предвидеть неизбежность, вероятность или воз­можность причинения вреда и желало причинить вред, если не доказано, что оно сознавало или в соответст­вующих случаях должно было и могло сознавать анти­общественный, опасный характер самого действия.

Можно, как правило, считать, что субъект предвидел или должен был и мог предвидеть возможность гибели людей в результате нарушения правил безопасности производства, если доказано, что он сознавал или дол­жен был и мог сознавать, что он находится во взрыво­опасном цехе. Сказав, что «стрельба из огнестрельного оружия в условиях города опасна», мы, как указывает В. Н. Кудрявцев, подчеркиваем опасность способа дей­ствия, «определенной формы поведения, могущей по­


влечь несчастный случай»1. Но с этим связан и процес­суальный вывод: доказав, что стрельба производилась в условиях города, мы получаем основания для поста­новки вопроса о вменении несчастного случая стреляв­шему в вину. Такие основания, однако, могут иметь место и при стрельбе в иных условиях, скажем, в лесу пли б поле, например при стрельбе по невидимой цгли. Такая стрельба, кстати сказать, запрещенная правила­ми производства охоты, также опасна. Поэтому дока­занность того, что субъект производил стрельбу такого рода, может обосновать вменение ему в вину обществен­но опасных результатов его поведения2.

Субъктивное отношение к социальному э л е м е.н т у

Как же, однако, решается вопрос о психическом от­ношении лица к социальному элементу преступного дея­ния?

Если говорить о материальных преступлениях типа (а- Ь), таких, как убийство или нарушение правил без-опасчости движения транспорта, причинившее телесные повреждения, то в этих случаях в соответствии с опреде­лением умысла в законе о психическом отношении к элементу «Ь» (опасности или незаконности поведения) в уголовноправовых терминах умысла или неосторожнос­ти говорить вообще не следует.

В преступлениях этой группы умысел и неосторож­ность представляют собой отношение к последствию действия или бездействия, иными словами—к элементу «г», ввиду чего психическое отношение ко всей группе (а • Ь) ни умыслом, ни неосторожностью называться не может.

Критикуя иную точку зрения, А. Б. Сахаров писал, что ее сторонники подменяют понятия и в результате у них «сознательное выполнение определенных действии оказалось превращенным в умышленное совершение преступления». Между тем, подчеркивает А. Б. Сахаров,

' В. Н. Кудрявцев, Объективная сторона преступления, М., 1930, стр. 98.

2 Дело Караулова («Бюллетень Верховного Суда СССР» 1966 г. № 5, стр. 24 и ел., а также комментарий к нему).

П Заказ 5642 177


«сознательное совершение общественно опасных (мы ска­зали бы—антиобщественных. — Авторы) действий при­суще и неосторожности» в ее обеих формах1.

Указанную точку зрения резко критикует также Н. Ф. Кузнецова, подчеркивающая, что нельзя причинить ни неосторожно умышленный, ли умышленно неосторожный ущерб. Она обращает внимание на то, что сторонники концепции «двойной вины» вынуждены говорить о вине в отношении действий, которые в ряде случаев не явля­ются преступными, а представляют собой дисциплинар­ные или административные правонарушения2.

Строго говоря, в случаях этого рода не следовало бы говорить и о сознательном совершении общественно опас­ных действий, как это в 1956 году сделал А. Б. Сахаров, ибо указание на сознание общественно опасного харак­тера действия закон включает теперь в определение умы­сла. В условиях действующего законодательства для обо­значения психического отношения к интересующему нас элементу в составе материальных преступлений следова­ло бы подыскать какие-либо другие слова, например «представлять себе», «отдавать себе отчет» и т. п.3.

Впрочем, применительно к материальным преступле­ниям эта проблема не имеет большого практического значения. Каково бы ни было здесь психическое отноше-

* А. Б. Сахаров, Ответственность за должностные злоупо­требления по советскому уголовному праву, М., 1956, стр. 114.

2Н. Ф. Кузнецова, Значение преступных последствий для уголовной ответственности, М., 1958, стр. 92, 93.

3 А. И. Санталов пишет, что применительно к действиям, не являющимся преступными без общественно опасных последствий, об умысле и неосторожности говорить нельзя. Психологическую сторо­ну таких действий он рекомендует характеризовать терминами «со­знательный», «заведомо», «любым, знающим...», «явно» и т. п., «но не формами вины (умышленный выстрел и пр.)» (А. И. Санта­лов, О единстве психологического и социально-правового аспекта понятия вины, «Тезисы докладов и сообщений на межвузовской конференции по теоретическим и методологическим проблемам правовой науки», Кишинев, 1965, стр. 218). С этой точки зрения следует, по-видимому, признать неточным определение злоупотреб­ления властью в ст. 170 УК РСФСР как умышленного использо­вания служебного положения, если оно, в частности, причинило су­щественный вред («Уголовное право. Часть Особенная», М., 1966, стр. Э65). Правильнее было бы говорить об использовании служеб­ного положения, если виновный отдавал себе отчет в том, что он действует вопреки интересам службы.


ние лица к социальному элементу деяния и как бы эти отношение ни называлось, если лицо предвидит последст­вия и желает или сознательно допускает их наступление, они могут быть вменены ему в умысел. Более того, при предвидении и желании последствий деяние будет приз­нано «прямоумышленным», сколь бы слабо ни был пред­ставлен в нем момент отношения к социальному элемен­ту. Так, если Афанасьев, желая отравить Иванова, под­ливает в графин с водой, из которого Иванов будет пить, вместо сиропа яд, он совершает убийство Иванова с пря­мым умыслом, даже если он не уверен, что подливаемая им жидкость ядовита, и всего лишь считает неисключен­ным, что она обладает этим свойством.

Напротив, если смерть Иванова яе нужна Афанасье­ву и он подливает в графин яд потому, что из этого гра­фина будет пить также Петров, смерти которого Афа­насьев желает, он совершает убийство Иванова с косвен­ным умыслом, хотя бы он твердо знал, что жидкость ядо-зита, и в то же время надеялся на то, что Иванов, не лю­бящий сладкого, не станет пить воду с «сиропом».

Нам представляется, однако, что и в том случае, если отвлечься от определения умысла в действующем зако­нодательстве, решение получится то же самое. В самом деле: можно ли и нужно ли вообще при предвидении и желании или сознательном допущении общественно опас­ного последствия ставить вопрос не только о сознании, но также о желании или сознательном допущении реа­лизовавшегося в этом последствии социального качества действия—его опасности, незаконности и т, п.?

Если Афанасьев знает, что используемая им жидкость —яд, то это, бесспорно, дает основание для вывода, что он знал или считал вероятным, возможным или не исклю­ченным, что от употребления этой жидкости может про­изойти вред, но в то же время для всех практических це­лей снимает необходимость постановки вопроса о том, желал ли он, чтобы жидкость была или оказалась ядом, или сознательно допускал это. В ответ на его заявле­ние: «Я знаю, что это — яд», — было бы не очень осмыс­ленно спрашивать его: «А хотите ли вы, чтобы это был яд?»

Дело обстоит как будто бы иначе в случае, когда Афа­насьев не зяает, яд ли это, но считает это вероятным, воз­можным или неисключенным. В этом случае, казалось


бы, ситуация меняется не только в том смысле, что Афа­насьев не знает, наступит ли вред, и может считать это соответственно всего лишь вероятным, возможным или неисключенным, но также и в том, что возникает необхо­димость выяснить, желает ли Афанасьев, чтобы жид­кость была ядовитой, или сознательно допускает, что жид­кость — яд. Однако в действительности это не так.

Если говорить о желании субъекта, чтобы предмет или событие имели такое-то качество или свойство, такое желание в отличие от сознания того же самого в практи­ческой жизни никогда не приходит одно: оно всегда воз­никает и существует ради некоторого результата, кото­рый нужен «желающему». «Я сознаю, что эта жидкость— яд» — не обязательно требует каких-либо смысловых до­полнений: сознание качества или свойства, будучи всего лишь его отражением в представлении, может быть «са­модовлеющим состоянием» и социально нейтрально. Де­ло не меняется по существу от того, что сознание качест­ва действия может означать, и обыч'но означает, предви­дение неизбежности, вероятности, возможности или не-исключенности «реализации» этого качества (в нашем примере—наступления вреда). И в этом случае ситуация не перестает быть «всего лишь» отражением действитель­ности. Напротив, «я желаю, чтобы эта жидкость была ядом» есть проявление активного отношения к окружаю­щему миру, есть переживание и требует дальнейших по­яснений путем указания на цель такого волевыражения, обычно имеющую своим содержанием «реализацию» та­кого качества, его «результат»: «Я желаю, чтобы эта жидкость была ядом, потому что или для того, чтобы...». Следующие за этим пояснения дают основание для со­циальной оценки ситуации.

Таким образом, при совершении материальных прес­туплений желание качества действия легко и естественно «переводится» и для большинства практических целей подлежит «переводу» в желание результата или 'В иное отношение к нему.

Что же касается сознательного допущения качества или свойства действия, например того, что цодливание яда в графин создает опасность для жизни Иванова, то, по

сути дела, речь идет здесь об оттенках все того же созна­ния.


По словарю, сознавать—значит воспринимать созна­нием'. Сознавать—значит знать, но не только это. «Соз­навать» — понятие более широкое и менее определенное, чем «знать». «Сознавать можно смутно, «знать смутно» нельзя. Пример из того же словаря: «Ребенок начал соз­навать окружающее».

Таким образом, сознает прежде всего тот, кто знает. Если для того, чтобы отравить Иванова, Афанасьев ис­пользует жидкость, ядовитые свойства которой он имел возможность проверить, ввиду чего они хорошо ему изве­стны, он знает, что своими действиями он создает опас­ность для жизни Иванова. Он может быть, однако, не уве­рен в том, что эта жидкость ядовита, и поэтому считать, что опасность для жизни Иванова не более как вероятна, возможна или не исключена. В этом случае он не знает, что его действия представляют такую опасность, но...

В этом пункте возникает интересный и важный вопрос:

как, каким термином обобщенно обозначить указанные выше оттенки интеллектуального отношения лица к опас­ному характеру своего действия, не являющиеся знани­ем? Поневоле приходят на ум такие термины, как «допу­щение», даже «сознательное допущение», либо их смысло­вые или описательные эквиваленты. По тому же словарю, «допустить» означает, в частности, «счесть возможным»2. В этом, по-видимому, причина того, что в постановлении «О судебной практике по делам об изнасиловании» от 25 марта 1964 г. Пленум Верховного Суда СССР ука­зал, что по ч. 3 ст. 117 УК РСФСР подлежит ответст­венности лицо, которое «знало или допускало, что со­вершает насильственный половой акт с несовершеннолет­ней...»3.

Та же тенденция отмечается в определениях по отдель­ным делам. Б., преследуя Я., спрятавшуюся от него в ком­нате соседей, выстрелил из револьвера в дверь комнаты так, что пуля прошла через всю комнату на уровне чело­веческого тела. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР пришла к выводу, что Б. «не только сознательно допускал возможность ее (Я.) убийст-

' С. И. Ожегов, Словарь русского языка, М., 1954, стр. 734.

2 Т а м же, стр. 170.

3 «Бюллетень Верховного Суда СССР» 1964 г. № 3, стр. 20.


ва, но и желал ее смерти, т. е, действовал с прямым умыс­лом»'.

Таким путем в описание интеллектуального элемента умысла незаметно вводится термин, использованный за­конодателем при описании волевого элемента, и допуще­ние начинает противопоставляться не желанию, как это делает закон, а знанию.

Было бы, конечно, точнее, если бы в постановлении от 25 марта 1964 г. Пленум Верховного Суда СССР написал:

знал или считал вероятным, возможным или не исклю­ченным, что потерпевшая — несовершеннолетняя, а Су­дебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР в определении по делу. Б. выразила бы свою по­зицию примерно так: считал смерть Я. возможной и же­лал причинить ее.

Дело здесь, однако, не только в неточности термино­логии, но также и в том, что вслед за этой неточностью следует совсем уже неправомерная трактовка указанных оттенков интеллектуального отношения как косвенного умысла. Термин «допущение» в терминологическом обо­роте уголовного права начинает, как мы видели, фигури­ровать в двух разных—волевом и интеллектуальном— смыслах. В результате возникает своеобразная ситуация.

Установив, что лицо считало возможным, что употреб­ляемая им жидкость ядовита, мы вслед за тем должны выяснить, допускало ли оно это обстоятельство лли нет. Как видно, указанное выше двойное словоупотребление ни к чему, кроме путаницы и создания искусственных л трудно преодолимых доказательственных сложностей, привести не может.

Мы, таким образом, считаем, что при совершении умышленных преступлений, имеющих структуру (а • Ь • /-) психическое отношение к элементу <кЬ» выражается в соз­нании («представлении») его социального качества и не может описываться в терминах прямого и косвенного умысла. Вид умысла определяется я виды умысла разли­чаются здесь только применительно к последствиям дей­ствия или бездействия виновного.

' «Сборник постановлений Пленума, Президиума и определений Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР. 1961—1963 гг.», М., 1964, стр. 87.


Само собой разумеется, в соответствии с последова­тельностью элементов указанной выше структуры, если акт внешнего поведения не образует действия с его объ­ективными и субъективными компонентами («а»), вопрос о психическом отношении к «Ь» и «г» снимается. Ес­ли действие налицо, но установлено, что субъект не соз­навал его социального характера (<й»), вопрос о возмож­ности умысла в отношении последствия («г») снимается. Однако, если лицо не сознавало, но должно было и могло сознавать «&», это может служить основанием для пред­положения, что оно по меньшей мере должно было соз­навать и возможность наступления последствия'.

Соображения о «субъективном режиме» элемента «Ьх- в структурах типа (а • Ь - г] с некоторыми уточнениями применимы и для решения вопроса о «субъективном ре­жиме» того же элемента в структурах типа (а •Ь), напри­мер при незаконном обыске, и типа (а • Ь • з), например при оскорблении. Уточнение заключается в том, что психичес­кое отношение к элементу «Ь» в структурах типа (а • Ь), мо­жет безоговорочно описываться в терминах, использован­ных законодателем в определении умысла, так как в структурах этого типа, как было показано выше, социаль­ный элемент вместе с фактическим ядром образует «все» общественно опасное деяние. Это, однако, распространя­ется и на указанный элемент в структуре типа (а • Ь • 5), где этот элемент и сопутствующее обстоятельство «5» в формуле структуры взаимозаменяемы (оскорбление мо­жет быть описано как неприличное обхождение с дру­гим лицом—«&», унижающее его достоинство—«5»), ввиду чего сама эта формула может быть представлена в виде (а • Ь\ • Ьч). Здесь общественно опасное деяние об­разуется двуединством (Ь\ • &г) вместе с фактическим ядром, ввиду чего психическое отношение к юридически однородной группе {Ь\'Ь^) может описываться в терми­нах законодательного определения умысла.

Таким образом, мы считаем, что при совершении умы­шленных преступлений психическое отношение к элемен­ту «Ь» в интересующих нас структурах выражается всоз-

* К вопросу о возможности неосторожного отношения к отдель­ным элементам указанных выше структур мы вернемся в дальней­шем.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)