|
|||||||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
РАЗДЕЛ I. Обязательственное право. Общая часть
Основные вопросы темы 1. Понятие «обязательство». 2. Структура обязательства. 3. Классификация обязательств. 4. Понятие «обязательственное право». 1. Существуют два определения понятия «обязательство»: легальное «Обязательством» называется гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо воздержаться от определенного действия, а кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 ГК). Отношения должника и кредитора урегулированы нормами обязательственного права. Это наиболее распространенный и многообразный вид гражданских правоотношений. Отношения эти имеют следующие особенности: · обязательственные правоотношения оформляют процесс товарообмена, поэтому они являются отношениями экономического оборота. Например, по договору купли-продажи предмет купли-продажи перемещается от продавца к покупателю, при договоре строительного подряда результат деятельности подрядчика переходит к заказчику и т.д.; · обязательственные правоотношения относятся к имущественным правоотношениям; · обязательственные правоотношения могут быть направлены на организацию товарообмена, т.е. на создание условий перехода имущественных благ в будущем (например, предварительный договор дарения); · обязательственные правоотношения являются относительным правоотношением: в нем имеются конкретные участники, обязанные к определенному поведению, преследующему имущественный интерес (в отличие от абсолютного отношения, в котором управомоченное лицо противостоит неопределенному числу лиц, например, в правоотношениях собственности, оперативного управления, авторских прав); · обязательственные правоотношения тесно связаны с правоотношениями собственности: реализация собственником правомочия распоряжения (например, продажа вещи) ведет к возникновению обязательственного правоотношения (например, при продаже вещи у продавца возникает обязанность передать ее покупателю, а у последнего возникает обязанность уплатить продавцу деньги), а реализация некоторых обязательств направлена на возникновение права собственности (например, в договорах купли-продажи, дарения, поставки). Сказанное выше позволяет уточнить определение «легального обязательства». Обязательство– это относительное правоотношение, опосредующее перемещение материальных благ, в котором одно лицо (должник) по требованию другого лица (кредитора) обязано совершить действие по предоставлению ему материальных благ. Второе определение, будучи доктринальным, дополняет легальное определение, поскольку отражает значение обязательства в гражданском товарообороте. 2. Под структурой обязательства понимают совокупность элементов, входящих в него. Выделяют три элемента обязательства: · субъекты обязательственных правоотношений; · объекты обязательственных правоотношений; · содержание обязательственных правоотношений. В прошлые годы в структуру обязательства включали еще и четвертый элемент: основания возникновения обязательств. Теперь его рассматривают отдельно. К субъектам обязательственных правоотношений относятся должник и кредитор. Должник – обязанная сторона (он должен совершить определенное действие или воздержаться от определенного действия). Его обязанность называется долгом. Кредитор – сторона, управомоченная требовать от должника совершения определенного действия либо воздержаться от определенного действия. Право кредитора называется правом требования. В тех случаях, когда на стороне обязательства имеется несколько субъектов, такое обязательство называют обязательством со множественностью лиц. Различают активную множественность (обязательство с несколькими кредиторами), пассивную множественность (обязательство с несколькими должниками) и смешанную множественность (на каждой стороне по нескольку субъектов). В период действия обязательства возможна замена лиц, выступающих в качестве сторон. Замена кредитора называется уступкой требования (цессией), а замена должника – переводом долга. Такая замена представляет собой дополнительный договор, оформляемый таким же образом, как и основной. Объектамиобязательственных правоотношений являются определенные действия должника (по передаче денег, имущества, вещей, совершению работ, услуг) или воздержание от определенных действий (объект не следует путать с предметом обязательственных отношений, под последним понимают то, в отношении чего совершаются действия – деньги, вещи и т.д.). Под содержанием обязательственного правоотношения понимают права и обязанности кредитора и должника по выполнению обязательства. Права и обязанности сторон обязательства называют субъективным Основанием возникновения обязательственных правоотношенийявляются юридические факты либо их сочетание (юридические составы). Виды оснований разнообразны (ст. 8 и 307 ГК): · сделки односторонние, двусторонние и многосторонние (договоры) (п. 2 ст. 307 ГК); · индивидуальныеакты государственных органови органов местногосамоуправления (ст. 8 ГК), например, ордер органа местного самоуправления на право вселения в жилое помещение (он обязывает · причинение вреда гражданину или юридическому лицу – неправомерные действия (деликты) или бездействие. Обязательства, возникшие · неосновательное обогащение – приобретение имущества за счет другого лица (ст. 1102 ГК); · иные действия граждан и юридических лиц (ст. 8 ГК), например, предотвращение вреда личности или имуществу другого лица; · события. Этот вид юридических фактов может вызвать возникновение обязательства только в совокупности с другими юридическими фактами. Например, завещание (односторонняя сделка) порождает юридические последствия только с момента смерти завещателя (события), договор страхования дома позволяет получить страхователю возмещение ущерба только в случае пожара, наводнения, т.е. наступления определенного события. Все гражданско-правовые обязательства должны исполняться, изменяться и прекращаться по определенным правилам, которые будут рассмотрены нами далее. В случае неисполнения обязательств либо ненадлежащего их исполнения наступают гражданско-правовые санкции. 3. Обязательства классифицируются на типы, группы, виды и подвиды. В зависимости от оснований обязательств последние делятся на два типа: договорные (в основе которых лежит договор, например, о поставке, подряде) и внедоговорные (в основе их лежат деликт, неосновательное обогащение или другие юридические факты). Каждый из указанных выше типов обязательств делится на группы. Так, договорные обязательствав зависимости от характера опосредуемого ими перемещения материальных благ делятся на девять групп: · по передаче имущества в собственность; · по предоставлению имущества в пользование; · по выполнению работ; · по перевозкам; · по оказанию услуг; · по расчетам и кредитованию; · по страхованию; · по совместной деятельности; · смешанные обязательства. Внедоговорные обязательства делятся на две группы: · обязательства из односторонних сделок; · охранительные обязательства. Обязательства, входящие в одну и ту же группу, имеют общие экономические особенности и как следствие этого – общие принципы правового регулирования. Обязательства, входящие в отдельные группы, делятся на виды в зависимости от их различия в экономическом содержании. Так, обязательства, входящие в группу по передаче имущества в собственность, делятся на договоры купли-продажи, мены, дарения, поставки, контрактации. Договоры по передаче имущества в пользование – на аренду, лизинг, ссуду и т.д. Обязательства, образующие один и тот же вид, могут подразделяться на подвиды. Так, обязательства по купле-продаже делятся на подвиды: розничная купля-продажа, оптовая купля-продажа, продажа по предварительным заказам, продажа в порядке самообслуживания, продажа на торгах, продажа на бирже, продажа на рынке и т.д. Кроме того, обязательства со множественностью лиц подразделяются на долевые (в таких обязательствах каждый из нескольких должников отвечает только за свои долги) и на солидарные (при таких обязательствах каждый из должников может отвечать как по своим долгам, так и по долгам других должников по данному обязательству). Долевым обязательствомявляется любое обязательство со множественностью лиц, если из закона или условия обязательства не следует иного (ст. 31 ГК). При пассивной множественности каждый из нескольких должников обязан исполнить обязательство в соответствии со своей долей, а при активной множественности – каждый из кредиторов имеет право требовать от должника в свою пользу долю, определенную законом или договором. При этом доли долга и доли требования считаются равными, если иное не обусловлено законом или договором. Солидарные обязательства делятся на три вида: · солидарная обязанность (один кредитор и несколько должников); · солидарное требование (один должник и несколько кредиторов); · смешанная солидарность (несколько должников и несколько кредиторов). При солидарной обязанности кредитор вправе требовать исполнения обязательства как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в части долга (ст. 323 ГК). Должник, исполнивший солидарную обязанность за других, имеет право регрессного требования к другим должникам. При солидарном требовании любой из кредиторов вправе требовать от должника исполнения долга в полном объеме. При смешанном солидарном обязательстве применяются правила и солидарной обязанности, и солидарного требования. Оценивая значение долевых и солидарных обязательств, следует отметить, что солидарные обязательства надежнее защищают интересы сторон по сравнению с долевыми обязательствами. В обязательствах со множественностью лиц выделяются обязательства основные и субсидиарные. В основу этого деления положена степень Кроме того, существуют регрессные (обратные) обязательства. Они возникают тогда, когда должник по основному обязательству выполняет его либо вместо, либо по вине третьего лица. Лицо, выполнившее такое обязательство, имеет право на возмещение исполненного. 4. Понятие обязательственного права употребляется в двух смыслах: в субъективном и объективном. Под обязательственным правом в субъективном смысле понимают права и обязанности должника и кредитора в конкретном обязательстве. О них говорилось выше при рассмотрении третьего элемента обязательства – содержания гражданского правоотношения. Под обязательственным правом в объективном смысле понимают совокупность правовых норм, регулирующих все обязательственные правоотношения. Эта совокупность норм образует подотрасль гражданского права. Правовые нормы подотрасли обязательственного права делятся на три группы: · общие положения обязательственного права; · общие положения о договоре; · особенности отдельных видов обязательств. Нормы эти изложены в Гражданском кодексе РФ, причем первые две в первой части Гражданского кодекса РФ, а третья – во второй части Гражданского кодекса РФ. Нормы, регулирующие особенности отдельных видов обязательств, излагаются в Гражданском кодексе РФ в соответствии с классификацией обязательств, которая излагалась выше, а именно – все нормы объединены в соответствии с типами, группами, видами и подвидами обязательств, т.е. систематизированы. Обязательственное право как подотрасль является самой большой по объему, самой сложной по структуре и содержанию по сравнению с другими подотраслями гражданского права. Наибольший объем норм ГК посвящен отдельным обязательствам (их 645). Причем бòльшая их часть (601) посвящена договорным обязательствам. Следует иметь в виду, что представленные в ГК договоры являются моделями договоров, рекомендуемыми законодателем. Однако на практике возможно составление договоров, отсутствующих в ГК. В последнее время наметилась тенденция к составлению договоров, представляющих комбинацию из нескольких видов договоров, предусмотренных ГК РФ. Представляется, что составители подобных договоров действуют с корыстной целью: с намерением «урезать» права своего контрагента. Такую практику не следует одобрять. Каково же значение обязательственного права? Значение обязательственного права состоит в том, что оно определяет те формы и правила, в которых должно осуществляться перемещение материальных благ в сфере экономического оборота. Подробнее см.: 3, 4.
Основные вопросы темы 1. Понятие и значение договора. 2. Содержание и форма договора. 3. Виды договоров. 4. Заключение договоров. 1. Под договором понимают соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК). Это юридический факт, являющийся сделкой, в которой участвуют две или более стороны. Понятие сделки шире понятия договора, поскольку сделка может быть и односторонней. Договор – наиболее распространенная в гражданском обороте сделка. К нему применяются одновременно все правила, касающиеся сделок, обязательств и договоров. Так, из правил о сделках на договоры распространяются правила о формах сделки, об условиях действительности и недействительности сделок, о последствиях признания сделок недействительными. Из правил об обязательствах на договоры распространяются положения о структуре обязательственного правоотношения, правила об обеспечении, исполнении, прекращении обязательств, правила ответственности за исполнение обязательств. В то же время существуют правила, касающиеся только договоров: правила заключения договоров, правила изменения и расторжения договоров, положения о содержании и классификации договоров. Большая часть договоров порождает последствия имущественного характера (например, договор купли-продажи, дарения). Но часть из них порождает обязательства неимущественного характера (например, учредительные договоры о создании товариществ, организационные договоры о перевозках, предварительные договоры на заключение договоров в будущем на условиях данного договора). Понятие «договор» употребляется и в иных смыслах: для наименования договорного обязательственного правоотношения, для наименования документа, свидетельствующего о достижении сторонами соглашения. Договор используется не только в сфере гражданского оборота, но и в трудовых отношениях, экономике, политике, международных отношениях, социальной сфере, сфере культуры. Между тем гражданско-правовой договор имеет особое значение: · договор – уникальное средство обеспечения порядка и стабильности в экономическом обороте (возможность заключения договора создает уверенность у субъектов гражданского правоотношения в том, что их интересы могут быть осуществлены, реализованы и защищены, а возникшие изменения могут быть учтены при его исполнении); · это форма соблюдения интересов субъектов гражданских правоотношений и основная форма осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивающая реализацию продуктов и обмен материальными благами в предпринимательской деятельности; · изучение договорной практики позволяет оперативно выявить тенденции и своевременно реагировать на возникшие потребности в тех или иных товарах и услугах с целью их успешного удовлетворения. 2. В настоящее время понятие «содержание договора» имеет два толкования: традиционное и нетрадиционное. Под содержанием договора в традиционном толковании понимают совокупность его условий, по которым достигнуто соглашение сторон. К условиям относят: предмет, объект, цену договора, срок и место, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. Условия могут быть определены сторонами, законом (ст. 421 ГК) либо обычаями делового оборота (ст. 309 ГК). Условия договора делятся на следующие виды: · существенные – условия, по которым сторонам необходимо достичь соглашения (в противном случае договор будет считаться недействительным, ст. 432 ГК); · обычные, не требующие согласования сторон; · случайные – условия, не характерные для договора данного вида. Отсутствие в конкретном договоре условий, указанных в первых двух случаях, не влияет на юридическую силу договора. Существенные условия договора делятся на три группы: · условия о предмете договора (предметом договора является то, на что направлен договор. Например, в договоре купли-продажи предметом договора будет продаваемая вещь); · условия, названные в законе; · условия, по которым должно быть достигнуто соглашение сторон по заявлению одной из них. Для каждого вида договора установлено свое сочетание существенных условий. Например, в договоре подряда к таким условиям относят предмет, цену договора и срок сдачи предмета договора (ст. 708 ГК). Нетрадиционно толкуется понятие «содержание договора» в учебнике «Гражданское право», частях первой и второй под редакцией Ю.К. Толстого и А.П. Сергеева выпущенных в 1996 и 1997 гг. Этим понятием обозначают совокупность прав и обязанностей сторон в договоре. Тем самым приводится в соответствие терминология, применяемая относительно договора, с терминологией, применяемой относительно обязательств. В отношении формы договора действуют следующие правила: · договор может быть заключен в любой форме, установленной для сделок, если закон не установил определенной формы для данного вида договора; · если стороны договорились заключить договор в определенной форме, соблюдение такой формы обязательно (п. 1 ст. 434 ГК); · договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, а также путем обмена документами (п. 2 ст. 434 ГК); · письменная форма договора считается соблюденной, если на письменное предложение заключить договор офферента акцептант совершил действия, предусмотренные договором (п. 3 ст. 434 ГК); · передача имущества, предусмотренного договором, должна оформляться с соблюдением той формы, что и договор (п. 2 ст. 433 ГК); · договоры могут быть зафиксированы на типовых бланках в целях сокращения времени их оформления; · часть договоров, совершаемых в письменной или нотариальной форме, подлежит обязательной государственной регистрации (например, сделки по продаже недвижимости). 3. Виды договоров классифицируются по следующим основаниям: · по соотношению момента заключения договора с моментом его исполнения: консенсуальные (для заключения достаточно лишь соглашения сторон) и реальные (для заключения требуется и одновременное их исполнение); · по юридическим последствиям: основные (порождающие права и обязанности) и предварительные (соглашения о заключении договоров в будущем); · в зависимости от того, кто может требовать исполнения договора: договоры в пользу их участников и в пользу третьих лиц; · в зависимости от характера распределения обязанностей между сторонами: односторонние договоры (когда у одной стороны имеются только права, а у другой – только обязанности) и взаимные (каждая сторона имеет обязанности и права); · в зависимости от платности договоров: возмездные и безвозмездные; · в зависимости от основания заключения договора все договоры · по совокупности экономических и юридических признаков: договоры о передаче имущества в собственность, договоры о передаче имущества в пользование, договоры о выполнении работ, договоры об оказании услуг и т.д. Новое в гражданском законодательстве относительно видов договоров: · появились новые виды договоров: рента, лизинг, доверительное управление, факторинг, франчайзинг, коммерческая концессия, продажа недвижимости, а также договоры присоединения, публичный и предварительный; · из ранее известных видов договоров выделены договоры на выполнение научно-исследовательских и технологических работ, на оказание возмездных услуг, договор транспортной экспедиции; · по-новому систематизированы традиционные гражданско-правовые договоры: ранее самостоятельные договоры поставки товаров и контрактация отнесены к числу договоров купли-продажи; · в разделах ГК, посвященных отдельным видам договоров, выделен раздел «Общие положения» (например, в разделах о купли-продаже, ренте, аренде). 4. Заключение договора – это процесс, в котором выделяют три стадии: · подготовительную (в этот период ведется поиск надежного партнера, определяются лица, которые будут вести переговоры с ним, а также время и место переговоров); · ведение переговоров между сторонами (относительно возможности заключения договора и его условий); · оформление достигнутых соглашений. Различают следующие способы заключения договора: · путем составления одного документа; · путем обмена письмами и телеграммами; · путем проведения торгов: конкурсов и аукционов. При заключении договора путем обмена письмами следует строго соблюдать правила об оферте и акцепте (ст. 435–443 ГК). Заключенный договор может быть изменен или расторгнут (ст. 450–453 ГК). Подробнее см.: 1, 2.
Основные вопросы темы 1. Понятие, способы и значение прекращения обязательств. 2. Особенности отдельных способов прекращения обязательств. 1. Под прекращением обязательств понимают погашение прав и обязанностей, составляющих содержание обязательств его участников. Под способом (основанием) прекращения обязательства понимают юридические факты, Различают следующие способы прекращения обязательств: · исполнение обязательств; · зачет встречного требования; · по соглашению сторон; · по инициативе одной стороны; · в связи с невозможностью исполнения; · с совпадением в одном лице должника и кредитора; · со смертью гражданина либо ликвидацией юридического лица; · с изданием акта органа государственной или муниципальной власти. Значение прекращения обязательства состоит в том, что оно завершает существование обязательства. 2. Исполнение обязательства является самым желательным способом прекращения обязательства, поскольку в таком случае достигается главная цель обязательства. Под исполнением обязательства следует понимать совершение его сторонами определенных действий, составляющих содержание их прав и обязанностей, либо воздержание от таких действий. Принципы исполнения обязательства (общие правила исполнения обязательства): · принцип надлежащего исполнения (ст. 309 ГК): т.е. в соответствии · принцип реального исполнения: уплата неустойки и возмещение убытков должником кредитору в случае ненадлежащего исполнения не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре. Этот принцип применяется в редких случаях (когда взыскание неустойки и убытков кредитором освобождает должника от исполнения обязательства в натуре). Под предметом исполнения обязательства понимают действия, предусмотренные обязательством, – передача вещи (денег), выполнение работы, услуги. Под способом исполнения обязательства понимают порядок совершения должником действий по исполнению обязательства: представление предмета обязательства полностью или по частям непосредственно кредитору или через другое лицо, путем отправки предмета по почте либо путем вручения его лично. Место исполнения обязательства определяется либо в договоре, либо вытекает из закона (ст. 316 ГК): исполнение по передаче недвижимости производится на месте ее нахождения, по перевозке груза – на месте его поставки кредитору, по денежному обязательству – на месте жительства истца. Срок исполнения обязательства определяется либо календарной датой, либо истечением периода времени, либо наступлением определенного события. Субъектами исполнения обязательства являются должник либо уполномоченное им третье лицо (кредитор вправе не принимать исполнение от него, если обязательство связано с личностью должника). Факт исполнения Под зачетом встречного требования понимают погашение полностью либо частично взаимных требований при условии, что требования однородны, а срок исполнения либо уже наступил к моменту зачета, либо был определен до востребования (ст. 410–412 ГК). Не подлежат зачету: обязательства, по которым истек срок исковой давности; требования по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, по взысканию алиментов, по обязательству о пожизненном содержании и др. (ст. 411 ГК). Зачет встречного требования является односторонней сделкой: для него достаточно заявления одной стороны. Прекращение обязательств по соглашению сторон осуществляется с помощью отступного (ст. 409 ГК), новации (ст. 414 ГК), прощения долга (ст. 415 ГК). Прекращение обязательств по инициативе одной стороны возможно, когда такой отказ разрешается законом или договором. Оно может произойти по решению суда при существенном нарушении условий договора другой стороной (вызвавшей ущерб, в результате которого другая сторона лишается того, на что рассчитывала при заключении договора), и без вмешательства суда (пп. 1, 2 ст. 450 ГК). Прекращение договора по требованию одной стороны предусмотрено в ст. 904, 977, 1002, п. 1 ст. 699 ГК РФ. По общему же правилу односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается (ст. 310, 407 ГК). Под прекращением обязательств понимают невозможность исполнения, вызванную обстоятельствами, за которые ни одна сторона не отвечает (п. 1 ст. 416 ГК). Это могут быть: · хозяйственно-технические факторы, определяющие невозможность изготовления и поставки предмета обязательства; · юридические факторы, определяющие невозможность должника действовать законно, целесообразно, нравственно; · явления непреодолимой силы (чрезвычайные и неустранимые). Разновидностью данного способа прекращения обязательств является прекращение обязательств изданием акта органом государственной или муниципальной власти (ст. 417 ГК). В случае несоответствия акта закону суд может признать его недействительным (п. 2 ст. 417 ГК) либо защитить другим способом (ст. 12, 13, 16 ГК). Бремя доказывания невозможности исполнения обязательства лежит на должнике (ст. 401 ГК). Для освобождения от ответственности предпринимателя из-за невозможности исполнения обязательств последний должен доказать, что это произошло вследствие непреодолимой силы. Остальные факторы не признаются основанием для освобождения предпринимателя от ответственности за неисполнение обязательства (п. 3 ст. 401 ГК). Прекращение обязательств совпадением в одном и том же лице должника и кредитора возможно потому, что в таких случаях происходит правопреемство, в результате которого обязательства этих лиц аннулируются (ст. 413 ГК). Прекращение обязательства смертью гражданина возможно в исключительных случаях, когда обязательства связаны с личностью либо, должника либо кредитора (ст. 418 ГК). К таким обязательствам относятся обязательства, предусмотренные ст. 601, 971, 361, 702 ГК РФ. Как правило, обязательства не прекращаются смертью гражданина, а переходят по наследству к правопреемникам умершего лица, например, при завещательном отказе. Прекращение обязательств ликвидацией юридического лица происходит, как правило, потому, что при ликвидации юридического лица не происходит правопреемства (ст. 419, п. 1 ст. 61 ГК). Исключением являются обязательства по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, получивших увечья или профессиональные заболевания во время работы в ликвидируемом юридическом лице. По таким обязательствам Подробнее см.: 5, 6.
Основные вопросы темы 1. Понятие обеспечения исполнения обязательств. 2. Особенности отдельных способов обеспечения исполнения обязательств. 1. Обеспечение исполнения обязательств – это меры, предназначенные для защиты интересов кредитора от ненадлежащего исполнения обязательства должником. Обеспечение обязательств носит имущественный характер. Существует несколько способов обеспечения обязательств, предусмотренных законом: · неустойка; · залог; · удержание; · поручительство; · банковская гарантия; · задаток. В конкретном обязательстве способ обеспечения указан либо в законе, либо предусмотрен сторонами обязательства. Обеспечение исполнения обязательства является дополнительным обязательством по отношению к главному и потому зависит от него: в случае прекращения основного обязательства прекращается и дополнительное обязательство. Значение обеспечения исполнения обязательств состоит в том, что оно стимулирует должника к выполнению им своего обязательства перед кредитором. 2. Под неустойкой подразумевается денежная сумма, которую обязан уплатить должник кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательства (ст. 330 ГК). Виды неустойки различаются по следующим основаниям: · по субъекту установления неустойки. Различают законную (предусмотренную законом) и договорную (установленную сторонами договора) неустойки; · по способу исчисления суммы неустойки последние делятся на пеню (определяемую в процентах за каждый просроченный день исполнения обязательства) и штраф (определенную денежную сумму); · в зависимости от соотношения права кредитора на взыскание неустойки и его права на возмещение убытков различают четыре вида неустойки (ст. 394 ГК): а) зачетную (взыскиваются убытки, не покрытые неустойкой); б) исключительную (взыскивается только неустойка, но не убытки); в) штрафную (убытки могут быть взысканы сверх неустойки); г) альтернативную (кредитор вправе взыскать либо неустойку, либо убытки). Неустойка в обязательстве выполняет две функции: меры обеспечения исполнения обязательства и санкции за ненадлежащее его исполнение, т.е. меры имущественной ответственности. Неустойка является самым распространенным способом обеспечения исполнения обязательства на практике. Правила применения неустойки: · законная неустойка применяется независимо от того, была ли она предусмотрена сторонами. Размер ее может быть увеличен соглашением сторон; · договорная неустойка применяется лишь в случае, если она предусмотрена договором. Соглашение о неустойке всегда должно быть совершено в письменной форме (ст. 331 ГК); · взыскание неустойки с должника возможно лишь при наличии оснований для его ответственности, поскольку неустойка является не только мерой обеспечения обязательства, но и мерой ответственности за его исполнение (п. 2 ст. 330 и ст. 401 ГК); · должник не может быть освобожден от уплаты неустойки, но размер ее может быть понижен судом в случае несоразмерности неустойки, подлежащей уплате, последствиям нарушения обязательства Под залогом понимают способ обеспечения исполнения обязательства, позволяющий залогодержателю получить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами этого должника (п.1 ст. 334 ГК). Залог регулируется не только ГК РФ, но и двумя законами: «О залоге» и «Об ипотеке». Предметом залога могут быть вещи и право требования (ст. 336 ГК). Сторонами залога являются: залогодатель и залогодержатель (ст. 335 ГК). Форма договора о залоге должна быть письменной, а в отношении ипотеки – нотариально удостоверенной и зарегистрированной. Основаниями возникновения залога являются договор (п. 1 ст. 341 ГК) и закон (например, п. 5 ст. 488 ГК). Виды залога различают по следующим основаниям: · по месту нахождения заложенного имущества: твердый залог – без передачи имущества, разновидностью твердого залога является залог товара в обороте (ст. 357 ГК) и заклад – с передачей заложенного имущества (ст. 388 ГК), разновидностью заклада является залог в ломбарде (ст. 358 ГК); · по предмету залога (залог имущества и залог прав); · по степени связанности заложенного имущества с землей – залог движимого имущества и залог недвижимого имущества (ипотека). Особым видом залога является последующий залог (ст. 342 ГК). Основание обращения взыскания на заложенное имущество: неисполнение либо ненадлежащее исполнение должником главного обязательства (п. 1 ст. 348 ГК). Порядок обращения взыскания: требование залогодержателя (кредитора) удовлетворяется из стоимости заложенного имущества, причем недвижимого, либо по решению суда, либо на основании нотариально удостоверенного соглашения (п. 1 ст. 349 ГК), а движимого – без обращения в суд. Это значит, что имущество, полученное в залог, не может быть обращено залогодержателем непосредственно в свою пользу в случае неисполнения залогодателем главного обязательства, а должно быть продано с публичных торгов. Правила реализации заложенного имущества изложены в ст. 350 ГК. Под удержанием понимают предоставленную законом возможность кредитору не передавать должнику вещь, принадлежащую ему, в случае неисполнения им обязательства до момента его исполнения (п. 1 ст. 339 ГК). Особенности этого способа: · удержание –способ обеспечения обязательства, впервые указанный в Кодексе; · удержание применяется в случае, когда главное обязательство связано с удерживаемой вещью либо с возмещением убытков, связанных с нею (например, в договорах хранения, перевозки, подряда); · для применения удержания кредитором необязательно предусматривать это в договоре сторон; · удержание применяется при нарушении прав только кредитора; · удержание применяется кредитором без обращения в суд; · взыскание удерживаемой вещи кредитор осуществляет путем продажи ее на публичных торгах (ст. 360, 349, 350 ГК). Под поручительством понимают договор, в силу которого поручитель обязуется перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение последним его обязательства (ст. 361 ГК). Основанием возникновения поручительства является либо договор между кредитором и поручителем, либо закон (например, ст. 532 ГК). Форма договора – письменная (ст. 362 ГК). Особенности поручительства: · поручительство может обеспечивать обязательство, которое возникнет в будущем (ст. 361 ГК); · поручитель несет солидарную ответственность с должником (ст. 363 ГК); · объем ответственности поручителя может не совпадать с объемом долга по главному обязательству; · поручитель, исполнивший обязательство вместо должника, имеет право на регрессный иск к должнику (ст. 365 ГК); · поручительство прекращается по основаниям, предусмотренным в ст. 367 ГК РФ. Под банковской гарантией понимают такое поручительство, в котором в качестве поручителя выступает кредитное учреждение (гарант). Кредитор в банковской гарантии называется бенефициаром, а должник – принципалом. Основанием возникновения банковской гарантии являются два юридических факта: договор между принципалом и гарантом о предоставлении банковской гарантии (это возмездный договор – п. 2 ст. 369 ГК), а также выдача гарантий на определенный срок в письменной форме (это односторонняя сделка). Существует два вида банковских гарантий: условные банковские гарантии, дающие право бенефициару на удовлетворение требования лишь при предоставлении последним судебного решения о невыполнении принципалом своего обязательства, и безусловные банковские гарантии, при наличии которых гарант обязан выполнить требования бенефициара без предоставления последним доказательств ненадлежащего выполнения принципалом своих обязательств. Особенности банковской гарантии: · банковская гарантия является новым способом обеспечения исполнения обязательства, впервые указанным в ГК РФ; · банковская гарантия не зависит от главного обязательства; · право требования бенефициара не передается; · пределы ответственности гаранта перед бенефициаром определены денежной суммой, указанной в банковской гарантии; · в случае невыполнения гарантом обязанности по уплате долга принципала гарант может быть привлечен к ответственности за неправомерное поведение и может отвечать денежной суммой в бóльшем размере, чем она указана в банковской гарантии (п. 2 ст. 377 ГК); · гарант, удовлетворивший требование бенефициара, имеет право регрессного иска к принципалу (п. 1 ст. 379 ГК); · прекращение банковской гарантии осуществляется по основаниям, указанным в ст. 378 ГК РФ. Под задатком понимают денежную сумму, выдаваемую одной из сторон другой стороне в доказательство заключения договора и обеспечения его исполнения (ст. 380 ГК). Предметом задатка может быть только денежная сумма. Форма соглашения о задатке должна быть обязательно письменной (п. 2 ст. 380 ГК). Задаток выполняет три функции: обеспечительную, платежную и удостоверительную. Особенности задатка: · сторона, давшая задаток, в случае неисполнения ею договора теряет его, а сторона, получившая задаток и не выполнившая обязательство, должна уплатить двойную сумму в случае, если она ответственна за невыполнение обязательства (п. 2 ст. 381 ГК); · задаток возвращается в размере полученной денежной суммы в двух случаях: при прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон, а также при невозможности исполнения обязательства (п. 1 ст. 381 ГК); · денежная сумма задатка выдается в счет будущих платежей по главному договору, поэтому при его исполнении задаток удерживается. Отличие задатка от аванса: задаток применяется в гражданских правоотношениях, аванс – в трудовых; для аванса не характерна обеспечительная функция: сторона, выдавшая аванс, вправе требовать его возвращения во всех случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения за исключением случаев, предусмотренных законом или договором. Подробнее см.: 1, 3.
Основные вопросы темы 1. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 2. Значение гражданско-правовой ответственности. 3. Условия гражданско-правовой ответственности. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 4. Принципы, формы и размеры гражданско-правовой ответственности. 1. Под гражданско-правовой ответственностью понимают неблагоприятные для правонарушителя последствия, обеспеченные осуждением и государственным принуждением. Различают следующие виды ответственности: · деликтную ответственность (возникающую из причинения вреда) и договорную (определенную сторонами в своем договоре); первый вид регулируется только законом, а второй – и законом, и договором; · субсидиарную (дополнительную) ответственность, солидарную ответственность и долевую ответственность. Перечисленные виды ответственности возникают в обязательствах со множественными субъектами. Различаются они правилами поведения кредитора в момент предъявления взыскания. Так, при субсидиарной ответственности должника кредитор должен предъявить требование к основному ответчику и лишь в случае его неудовлетворения – к субсидиарному должнику. Солидарная ответственность возможна лишь в случаях, предусмотренных договором или законом. При солидарной ответственности кредитор может требовать взыскания как со всех должников совместно, так и с любого из них в отдельности, причем как полностью, так и части долга (ст. 323 ГК). Долевая ответственность наступает в случаях, если законом не предусмотрена солидарная ответственность. Объем долевой ответственности каждого из должников равный, если иное не следует из закона (ст. 321 ГК). Каждый должник отвечает перед кредитором только в пределах своей доли; · ответственность в порядке регресса возникает в случае, когда должник, исполнивший обязательство по возмещению вреда за его причинителя, предъявляет к этому причинителю требование о возмещении понесенных затрат (п. 2 ст. 1081, пп. 1, 2 ст. 325 ГК). 2.Значение гражданско-правовой ответственностиопределяется местом, которое занимает этот институт, и его функциями в регулировании гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность является одной из разновидностей санкций (под санкцией понимают последствия, установленные законом или договором для должника в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им договора). Другой разновидностью санкции являются меры защиты. Эти меры направлены: · на предупреждение и пресечение нарушений прав; · восстановление нарушенных интересов сторон; · защиту правопорядка. Одни из этих мер применяются судом, другие – гражданами. Различают следующие функции гражданско-правовой ответственности: · предупредительно-воспитательную; · репрессивную; · компенсационную; · сигнализационную. 3. Гражданско-правовая ответственностьнаступает при условии: · противоправности поведения должника; · наличия вреда в результате противоправного поведения должника; · прямой причинной связи между противоправным поведением должника и возникшим вредом; · наличия вины причинителя вреда. Рассмотрим особенности этих условий. Под противоправным поведением должника понимают действие либобездействие, нарушающее закон. Не являются противоправными следующие действия, совершенные: · в пределах необходимой обороны (ст. 1066 ГК); · в состоянии крайней необходимости (хотя закон и предусматривает распределение возникших убытков и правила их возмещения, ст. 1067 ГК); · в процессе осуществления профессиональных обязанностей некоторых специалистов, например пожарных, повредивших имущество при тушении пожара; · с согласия потерпевшего в случаях, если они совершены в пределах, установленных законом, например действия, связанные с умышленным заражением человека, согласившегося добровольно участвовать в медицинском эксперименте; · в рамках субъективного права, например засыпка колодца на земельном участке, принадлежащем на праве собственности лицу, осуществляющему это действие. Под вредом понимают последствия правонарушения, выразившиеся в умалении субъективного гражданского права или блага (понятие «вред» совпадает с понятием «ущерб», но не совпадает с понятием «убытки»). Поскольку вред может быть причинен и личности, и его имуществу, различают два вида вреда: имущественный и неимущественный. Под имущественным вредом понимают последствия, имеющие стоимостную (денежную) оценку. Под не имущественным вредом понимают последствия правонарушения, не имеющие стоимостного выражения. Неимущественный вред подразделяется на моральный и физический. Моральный вред выражается в нравственных страданиях. Физический вред – в причинении физической боли. Гражданско-правовая ответственность наступает всегда при причинении имущественного вреда, а при причинении морального вреда лишь в случаях, указанных в ч. 1 ст. 151 ГК РФ. Под виной понимают психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к своему противоправному поведению и его результатам. Ответственность наступает при любой форме и степени вины. Понятие вины применяется и к гражданам, и к юридическим лицам. Существует презумпция вины должника: лицо, нарушившее обязательство, считается виновным и несет ответственность, если не докажет свою невиновность. Однако существуют случаи ответственности и без вины (п. 3 ст. 401, п.1 ст. 901, ст. 1079 ГК и др.). Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности: · случай – обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины участников обязательства, поскольку случай не предвидим и субъективно не предотвратим (он мог бы быть предотвращен, если бы участники знали о его результате); · непреодолимая сила – обстоятельство, независимое от воли участников, характеризующееся чрезвычайностью и объективной непредотвратимостью (это обстоятельство не могло быть устранено участниками обязательства, если бы они даже и знали о его результатах). Возникновение такого обстоятельства не связано с деятельностью ответственного лица (п. 1 ст. 202, п. 3 ст. 401 ГК); · вина потерпевшего кредитора (п. 1 ст. 1083 ГК). 4. Выделяют следующиепринципы гражданско-правовой ответственности: · неотвратимости ответственности; · индивидуализации ответственности; · полного возмещения вреда. К формам гражданско-правовой ответственности относятся: · неустойка (см. тему 17); · убытки – денежное выражение имущественного ущерба. Убытки делятся на два вида: реальный ущерб (денежная сумма, которую потерпевший кредитор вынужден будет затратить вследствие нарушения должником своих обязательств) и упущенная выгода (неполученные кредитором доходы в результате правонарушения должника); · возмещение в натуре. Размеры ответственности определяются по следующим правилам: · неустойка определяется в соответствии с договором или законом; · размер убытков определяется по цене, существующей в день удовлетворения требования в случае, если они возмещаются должником добровольно. Если же удовлетворение требования происходит в судебном порядке, то убытки могут быть исчислены исходя из цен, которые были в день предъявления иска или в день вынесения решения судом (п. 3 ст. 393 ГК); · размер упущенной кредитором выгоды не должен быть меньше размера дохода, полученного его должником – правонарушителем; · при возмещении вреда в натуре представляемая должником вещь должна быть того же рода и качества (ст. 1082 ГК); · снижение размера ответственности допускается при наличии вины обеих сторон либо у кредитора; · суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, в зависимости от его имущественного положения (за исключением случаев, когда вредоносные действия должника были умышленными) (п. 3 ст. 1083 ГК); · соглашение сторон об ограничении ответственности должника в случаях, когда кредитором является потребитель, ничтожно; · увеличение размера ответственности сторонами возможно только в случаях, предусмотренных законом, это касается и законной неустойки (п. 2 ст. 332 ГК); · законом или договором может быть предусмотрено взыскание исключительной или альтернативной неустойки; · убытки по денежному обязательству не взыскиваются, если они равны неустойке; · размер возмещения вреда, причиненного здоровью или жизни, в случаях, если причинение вреда связано с трудовыми отношениями, определяется в процентах к заработку потерпевшего лица и др. Подробнее см.: 5, 6. Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.054 сек.) |