АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Коммандитное товарищество (в законодательстве РФ оно называется товарищество на вере)

Читайте также:
  1. Артефактом называется
  2. В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
  3. Виды тайн в российском законодательстве
  4. Вред, причиняемый нарушением правовых экологических требований, называется в доктрине права окружающей среды экологическим или экогенным вредом.
  5. Второе условие – коммунистическое товарищество
  6. Глава 55. Простое товарищество
  7. Глава VIII. РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КОНСТИТУЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
  8. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности). Негласное товарищество, его особенности.
  9. Доход, получаемый от труда, называется «заработной платой».
  10. Доход, полученный по праву собственности на лучший по условиям хозяйствования участок, называется дифференциальной рентой.
  11. Если функция задана в виде полинома, то он называется интерполяционным полиномом и может быть записан, например, в форме Лагранжа или Ньютона.
  12. Зависимость показателя преломления света от длины волны называется

Характеризуются тем, что имеют 2 категории участников: 1) полные товарищи, отвечающие неограниченно и солидарно по делам товарищества 2) коммандитисты – отвечают по обязательствам товарищества в размере вклада в уставный капитал. При этом они не имеют права на управление товариществом. Франция: законодательство оперирует термином простое коммандитное товарищество, то есть компания на паях, в которую входит 2 типа участников:

и более неполных (коммандитистов), отвечающие по обязательствам товарищества пропорционально размеру вклада в уставный капитал.1 и более полный товарищ с полной и неограниченной ответственностью. Управляющим может быть как ф/л, так и ю/л, при этом управление может осуществляться также и не членом товарищества. Минимальное число: 1 полный товарищ и 1 коммандитист. ФРГ: в соответствии с ГГУ целью деятельностью коммандитного товарищества является торговой деятельностью под общей фирмой. В коммандитном товариществе у 1 или более участника ответственность перед кредиторами ограничена размерами определенного имущественного вклада. Для других участников товарищества – ответственность полная и неограниченная. Для товарищества обязательна гос. регистрация в торговом реестре, то есть является ю/л. Коммандитисты при этом не ведут дела товарищества. США: деятельность коммандитных товариществ регулируется единообразным законом «О партнерствах с ограниченной ответственностью». В соответствии с ним партнерства не являются ю/л.

 

22.Общество с ограниченной ответственностью по иностранному праву. ООО имеет капитал, разделенный на паи, которые либо не могут быть переданы другим лицам без разрешения общества или его участников, либо на подобную передачу установлен полный запрет. Ответственность учредителей ООО, как правило, носит ограниченный характер. Они отвечают соразмерно их вкладу в уставный капитал ООО. Наиболее существенные плюсы ведения предпринимательской деятельности через ООО: 1. Упрощенный порядок создания и регистрации

2.Как правило, к ООО выдвигаются пониженные требования о размере уставного капитала. Пример: Франция. Во Франции ООО - это компания, участники которой несут ответственность за убытки соразмерно вкладам в уставный капитал. Капитал общества разделен на паи, а не на акции. Члены общества – это некоммерсанты, в любой момент могут выйти из компании. Минимальное число участников ООО во Франции 2 человека. Максимальный размер участников – 50 человек. Минимальный размер уставного капитала составляет 10 тысяч евро. Управление: высшим органом управления ООО является общее собрание членов; повседневной деятельностью общества руководит единоличный исполнительный орган, при этом функции единоличного исполнительного органа может осуществлять только физическое лицо. Пай свободно передается только другим участникам общества. Третьим лицам пай передается только с согласия прочих участников. Законодательством Франции предусмотрено принятие внутреннего документа регламентирующего деятельность ООО – Уставы. ООО по законодательству Франции является юридическим лицом. ФРГ. В Германии действует закон об обществах с ограниченной ответственностью. В соответствии с ним ООО это юридическое лицо, уставный капитал которого разделен на паи, при этом ответственность участников ограничивается размерами пая. Управление также имеет двухзвенную структуру, то есть высшим органом управления является общее собрание участников; повседневное управление осуществляет распорядитель. Также предусмотрено принятие устава. США. Создание и деятельность ООО предусмотрено не во всех штатов. Особенно популярны они в штате Колорадо. Минимальное число участников – 1 человек. Минимальный размер уставного капитала не определен. Управление осуществляется общим собранием и исполнительным органом или органами (они именуются менеджерами).

23. Акционерное общество по иностранному праву. Франция. Во Франции действует закон о торговых товариществах, в соответствии с которым акционерным обществом признается компания, капитал которой разбит на акции. Участники компаний несут ответственность в пределах стоимости принадлежащих им акций. Во Франции акционерное общество является юридическим лицом. Выделяется два типа акционерных обществ: 1. Обычное акционерное общество или ещё его называют акционерное общество, не пользующееся общественными сбережениями (ЗАО) 2 Акционерные общества, пользующиеся общественными сбережениями. Использование общественных сбережений осуществляется путем подписки на акции. Минимальное число участников ОАО 7 человек, максимальное число участников неограниченно. Управление акционерными обществами имеет два типа: 1. Классическое управление. При нем акционеры избирают совет администрации из числа акционеров численностью от3х до 12ти человек, который (совет администрации) в свою очередь избирает президента. Президентом может быть только физическое лицо, в том числе не являющееся акционером, в том числе иностранный гражданин. Президент является единоличным исполнительным органом и осуществляет повседневное управление делами акционерного общества. 2. Управление нового типа. При этом типе управления руководящими органами являются совет директоров и наблюдательный совет. Наблюдательный совет избирается акционерами, состоит из 3х – 12и человек. В руководстве акционерным обществом наблюдательный совет не участвует. Наблюдательный совет назначает совет директоров, а также в последствии контролирует его деятельность. В акционерном обществе не использующем общественные сбережения численность совета директоров – от 2х до 5ти человек. В обществе использующем общественные сбережения численность совета директоров до 7ми человек. В ряде случаев законодательством допускается прямое избрание единоличного исполнительного органа без назначения совета директоров. В этом случае функции совета директоров будет выполнять данный единоличный исполнительный орган.В случае если совет директоров назначен один из его членов избирается президентом (в том числе это может быть и не акционер). ФРГ. В ФРГ акционерными обществами являются товарищества обладающие правосубъектностью. Ответственность товарищества – в пределах стоимости его имущества. Уставный капитал товарищества разбит на акции. Предусмотрено существование устава, который удостоверяется или судом или нотариусом. Германским законодательством предусмотрено существование только товариществ отвечающих признакам закрытых акционерных обществ. Органы управления: общее собрание акционеров избирает из своего числа наблюдательный совет, который в свою очередь назначает правление сроком до 5ти лет. Правление может состоять из 1го и более человека. Основной функцией наблюдательного совета является контроль за деятельностью правления. В повседневном управлении наблюдательный совет не участвует.США. В США акционерные общества чаще всего именуются корпорациями. Деятельность корпораций регулируется законами штатов. При этом под корпорацией понимается юридическое лицо, уставный капитал которого разделен на паи и которые отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Члены корпорации, так называемые паедержатели, отвечают по обязательствам корпорации в пределах стоимости пая. Корпорации делятся на два типа: 1. Публичные корпорации. 2. Закрытые корпорации. При этом публичные корпорации зачастую являются муниципальными и районными учрежденными для общественных нужд. Число участников публичных корпораций неограниченно. Характерна продажа акций публичных корпораций на фондовых биржах с прохождением всех соответствующих процедур, в том числе публикация стоимости акций.Закрытые корпорации – минимальное число участников определяется законами штатов. Существование совета директоров не предусмотрено, его функции выполняют сами акционеры. Передача акций без ограничений осуществляется только между акционерами, третьим лицам акции могут быть переданы лишь с согласия прочих акционеров.Великобритания. В Великобритании предусмотрено 3 вида акционерных обществ: 1. Компании с ограниченной ответственностью участников. В них ответственность участников ограничивается номинальной стоимостью акций пая. 2. Компании с ответственностью ограниченной участниками суммой гарантий. 3. Компании с неограниченной ответственностью участников.

Все компании делятся на: 1. Публичные 2. Частные. Если не указано, что компания является публичной, то признается, что она является частной. Публичная компания должна указывать в своем наименовании на то, что она является таковой. Минимальный размер уставного капитала публичной компании - 50 тысяч фунтов стерлингов. Передача акций в публичных компаниях осуществляется без каких либо ограничений. В частных компаниях акции без ограничений передаются только среди участников, третьим лицам – только с согласия других участников. Учредительным документов является меморандум, который проходит процедуру регистрации. Также обязательно утверждение внутреннего регламента. Органы управления – это общее собрание, которое в свою очередь избирает правление. В публичных компаниях правление должно состоять из двух и более директоров. Правление избирается на любой срок. Из членов совета директоров (он же правление) избирается управляющий, который осуществляет оперативное руководство.

24. Коллизионные вопросы права собственности в международном частном праве. Национализация. Коллизионные вопросы права собственности Основополагающим правилом в коллизионно-правовом регулировании выступает положения о том, что регулирование вещных отношений подчиняется закону того государства, на территории которого вещь находится. При этом право страны местонахождения вещи определяет возникновение, способы, переход, содержание и ограничение права собственности. В отношении недвижимого имущества эта концепция признавалась всегда и везде. В отношении же движимого имущества долгое время действовало правило по регулированию отношений с применением личного закона собственника. Развитием этой концепции стало правило о том, что движимое имущество не имеет местонахождения (не применяется на сегодняшний день). Коллизионно-правовое регулирование права собственности на недвижимое имущество В отношении недвижимости применяется право страны, на территории которого эта недвижимость находится. В том числе законом места нахождения определяется является ли так или иная вещь объектом недвижимого имущества в силу специального правила.Подобное регулирование обусловлено в первую очередь публично-правовыми интересами, в частности практически повсеместным требованием о регистрации недвижимости и прав на нее в специальном реестре. Изъятие из этого принципа допускается в некоторых особых ситуация, например, при переходе права собственности в порядке наследования или иного правопреемства.

Сложным является вопрос о регулировании сервитутов, ограничивающих право собственности на земельный участок. Реализация сервитута затруднительна в случаях когда обслуживаемый участок находится в ином государстве нежели служебный участок. В таком случае затруднительно выбрать правопорядок, которым будут регулироваться соответствующие вопросы. Наиболее распространенной является точка зрения, в соответствии с которой вопросы установления и поддержания сервитута определяется законом места нахождения служебного участка. Коллизионно-правовое регулирование права собственности на движимые вещи. Преобладающей тенденцией коллизионно-правового регулирования является отсылка к закону места нахождения вещи. При этом определенной спецификой обладает регулирование вопросов связанных с рядом особых категорий объектов (вещи, являющиеся недвижимыми в силу закона, а также нематериальные бестелесные объекты).Наиболее значимым является квалификация той или иной вещи в качестве движимой или недвижимой.Если лицо правомерно приобретает за границей какую либо вещь, то при её перемещении в иное государство она также рассматривается как правомерно приобретенное даже если в этом другом государстве предусмотрен иной порядок приобретения права собственности либо вообще не предусмотрено приобретение права собственности на данные объекты.Объем правомочий собственника всегда определяется правом страны, на территории которой эта вещь находится. При этом не имеет значения каков был объем правомочий до перемещения вещи за границу.Переход риска случайной гибели или порчи имущества с отчуждателя на приобретателя в случаях когда переход права собственности осуществляется на основе договора определяется в различных правовых системах по разному: 1. В ряде правовых систем применяется принцип римского частного права, в соответствии с которым риск с продавца на покупателя переходит в момент заключения договора независимо от того было ли в данный момент передано движимое имущество. Например, такой подход принят в Швейцарии и Голландии 2. В других правовых системах момент перехода риска случайной гибели или порчи имущества непосредственно связан с моментом перехода права собственности на данное имущество.При этом момент перехода права собственности по разному регулируется в различных странах, правопорядках:Во Франции ГК связывает момент перехода права собственности с моментом заключения контракта. В ФРГ германское гражданское уложение определяет, что для передачи собственности и перехода рисков необходима фактическая передача владения вещью.

ГК РФ определяет, что право собственности у приобретателя по договору возникает с момента передачи вещи, если иное не предусмотрено законом или договором. Сложным является вопрос определения момента перехода права собственности на вещи находящиеся в пути и поставленные в порядке внешнеэкономической купли-продажи либо в силу иного основания. При этом возможно несколько подходов: а) Заключается в том, что если право собственности подтверждено товаросопроводительным или товарораспорядительным документом (коносамент, авиа или ж\д накладная) момент перехода права собственности определяется по месту передачи данного документа б) Заключается в том, что момент перехода права собственности определяется по праву страны из которой был отправлен товар (например, это предусмотрено до сих пор не вступившей в силу Гаагской конвенцией «о праве применимом к переходу права собственности в международной купле-продаже товаров») В) Наиболее распространенным является подход, в соответствии с которым момент перехода права собственности и риска случайно гибели определяется по праву страны назначения товара г) В ряде случаев считается, что момент перехода права собственности и риска случайно гибели определяется по закону, которому подчинены договорные отношения.

Национализация - это изъятие имущества, находящегося в частной собственности, и передача его в публичную собственность. В результате национализации в собственность государства переходят не отдельные объекты права собственности, а целые отрасли экономики. Истории известны многочисленные случаи проведения национализации (Национализация имущества Суэцкого канала, национализация, проводимая СССР в 1920-1940х годах, страны восточной Европы и Азии, а также развивающиеся государства в 1960-1970х годах XX века активно национализировали иностранную собственность после приобретения ими независимости). При этом национализация в развивающихся странах служила целям достижения подлинной экономической независимости.

Основные документы в которых формируется юридическая база для проведения национализации: Декларация по установлению нового международного экономического порядка 1974 года. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений сотрудничества между государствами в соответствии с уставом ООН 1970. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН №1805 о национальном суверенитете над природными ресурсами. Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974 года. Национализацию как меру по изъятию имущества следует отличать от конфискации (это мера наказания индивидуального характера), экспроприации (это мера по передаче в собственность государства отдельных объектов) и реквизиции (это мера по временному изъятию имущества в чрезвычайных обстоятельствах). Реквизиция может и не влечь передачи права собственности. Каждое государство в силу своего суверенитета имеет исключительное право на определение порядка приобретения, характера и содержания права собственности. Международное право признает возможность любого государства провести национализацию, но никак не регулирует условия её проведения. Они (условия) всегда определяются государством, которые её проводят. В международных соглашениях государство может оговорить обязательство ненационализации, которое, однако, не означает, что такое огосударствление не в коем случае произойти не может. Как правило, в случае национализации имущества, в отношении которого государство давало подобные обязательства, осуществляется ускоренная или повышенная выплата компенсаций. Как правило, обязательство ненационализации оговаривается в международных соглашениях о защите и поощрении международных капиталовложений. Данные соглашения призваны защищать интересы иностранных инвесторов в части вложений, сделанных ими, в экономику государства-реципиента. Как правило, подобные соглашения предоставляют гарантии на основе принципа взаимности.

25.Понятие и способы осуществления инвестиций. Определение иностранного инвестора в действующем законодательстве и международных договорах РФ. Характеристика договоров о поощрении и взаимной защите иностранных капиталовложений. В общем плане понятие «инвестиция» означает долгосрочное вложение капитала, денежных средств в какие либо предприятия, организации либо долгосрочные проекты с целью извлечения прибыли. Понятие «инвестиция» понимается в двух значениях: --В узком смысле инвестиция отождествляется с капиталовложением;-В широком смысле инвестиция охватывает капиталовложение и финансовые инвестиции.К капиталовложениям относятся вложения в основной и оборотный капитал, затраты на капитальный ремонт, на приобретение земельных участков и объектов природопользования, а так же вложения в нематериальные активы. К финансовым инвестициям относятся долгосрочные и краткосрочные займы, кредиты, приобретение ценных бумаг. Действующее Российское законодательство определяет понятие иностранной инвестиции через процесс, т.е. под инвестицией понимается не сам вклад, а процесс инвестирования. В соотв.со ст. 2 ФЗ «Об иностранных инвестициях» от 9 июля 1999г. под иностранными инвестициями понимается вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории РФ в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты не изъяты из гражданского оборота и не ограничены в нем в соответствие с ФЗ.Даваемые определения в зак-ве иных стран обычно не являются исчерпывающими. Как правило, определения сводятся к перечислению объектов иностранных инвестиций. Рос. зак-во идет по этому же пути. Таким образом в основной перечень объектов иностранных инвестиций входят:-Движимое и недвижимое имущество и имущественные права на него;-Денежные средства и вклады;-Ценные бумаги (в том числе облигации и паи); -Права на результаты интеллектуальной деятельности;-Права на осуществление хозяйственной деятельности, предоставляемые на основе закона или договора.Все иностранные инвестиции можно классифицировать по различным критериям.По отношению к отдельным странам инвестиции подразделяются на:*Иностранные – вложения иностранных капиталов в экономику данной стран;*Зарубежные – вложения капиталов местных экономических субъектов за рубежом. По источникам происхождения инвестиции подразделяются на:*Частные – инвестиции, которые осуществляют частные экономические субъекты одной страны в экономику другой страны;*Государственные – займы и кредиты, которые одно государство или группа государств предоставляют другим государствам.По характеру использования инвестиции подразделяются на:*Предпринимательские – инвестиции, которые вкладываются в производство с целью получения прибыли; *Ссудные – предоставляются в форме займов и кредитов с целью получения процентного дохода.По способу учета выделяют: *Текущие потоки инвестиций – они осуществляются в течение года; *Накопленные инвестиции – объем инвестиций за весь период их существования.По степени контроля:*Прямые – инвесторами выступают производители потребительских товаров, финансовые организации и фирмы, оказывающие профессиональные услуги. В соответствие с законом «Об иностранных инвестициях» к прямым инвестициям относятся: Приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли в уставном капитале коммерческой организации на территории РФ; Вложения капитала в основные фонды филиала иностранного юридического лица, создаваемого на территории России; - Осуществление на территории РФ иностранным инвестором деятельности арендодателя в договорах лизинга оборудования при условии, что данное оборудование указано в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности СНГ, и при этом его стоимость составляет не менее 1 млн рублей.;*Портфельные – представляют собой вложения иностранных инвесторов в приобретение акций, не дающих право контролировать управление и влиять на коммерческую деятельность организаций. Так же к портфельным инвестициям относится приобретение государственных ценных бумаг. Если участие в уставном капитале какой либо организации не дает право контроля, то такое участие называют миноритарным. Прямые инвестиции отличаются от портфельных следующим: А) Они имеют более долгосрочный и стабильных характер; Б) Сумма этих (прямых) инвестиций как правило выше; В) Инвестор подвергается более высокой степени долгосрочного риска; Г) Они дают инвестору право участвовать в управлении объектом инвестирования.В настоящее время можно выделить следующие способы осуществления прямых инвестиций: 1) Создание за границей собственного филиала или предприятия, находящегося в полной собственности инвестора; 2) Приобретение или поглощение зарубежных предприятий; 3)Финансирование деятельности зарубежных филиалов. В том числе за счет внутрикорпорационных займов, которые материнская компания предоставляет филиалу;4 Приобретение прав пользования землей и иными природными ресурсами. При этом права пользования могут быть основаны на любых правовых актах; 5) Предоставление прав на использование определенных технологий и НОУ ХАУ; 6) Приобретение акций или паев в уставном капитале иностранной компании, обеспечивающих инвестору право контроля за деятельностью предприятия; 7)Реинвестирование прибыли, полученной инвестором в стране размещения филиала или совместного предприятия. С точки зрения действующего закона прямые инвестиции – это приоритетный способ инвестирования на территории России. Приоритет выражается в большей степени правовой защиты прав инвестора.

Понятие иностранного инвестора.При определении субъектов инвестиционной деятельности российский законодатель пошел по пути простого перечисления. В соответствие со ст.2 закона «Об инвестиционной деятельности» иностранным инвестором признается: - Иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которого определяется в соответствие с личным законом при условии, что данное лицо в соответствие с законодательством своего государства имеет право осуществлять иностранные инвестиции - Иностранные организации не являющиеся юридическими лицами, но имеющие право осуществлять инвестиционную деятельность - Иностранные граждане и лица без гражданства постоянно проживающие за пределами РФ - Международные организации и иностранные организации, осуществляющие иностранные инвестиции на основе м/нар договоров Т.О., в качестве инвесторов закон называет лиц с различным юридическим статусом. При этом в отношении каждого из субъектов сделана оговорка, что для того, чтобы считаться иностранным инвестором лицо должно обладать правом на осуществление инвестиционной деятельности в соответствии со своим национальным законодательством. Общим требованием для всех лиц-инвесторов является наличие у них общей гражданской правоспособности. Одновременно в действующем законодательстве России встречаются коллизии правовых норм относительно статуса иностранного инвестора. В частности согласно типовому соглашению между правительством РФ и правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений инвестором признается только организация, являющаяся ЮЛ. Таким образом, если между государствами заключено подобное межправительственное соглашение, то вопрос инвестиционной деятельности лиц, не обладающих статусом ЮЛ, является спорным. Всех инвесторов по характеру и способу инвестиций можно разделить на 3 вида: 1) Индивидуальные инвесторы - Это физические лица, действующие от своего имени и за счет собственных средств. 2) Корпоративные инвесторы - Организации, проводящие инвестирование за счет собственных или заемных средств 3) Институциональные инвесторы - Это финансовые посредники, которые привлекают заемные денежные средства для инвестирования. Такие инвесторы являются профессиональными участниками финансовых рынков Договоры о поощрении и взаимной защите капиталовложений Кроме многосторонних соглашений по вопросам иностранных инвестиций важную роль в защите прав инвесторов играют двусторонние договоры о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

Задачей таких соглашений является установление ясных и реализуемых правил, призванных обеспечить допуск иностранных инвестиции. В целях унификации условий таких соглашений правительство РФ постановлением от 9 июня 2001г утвердило типовую форму соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений. В соответствие с данным постановлением подобное соглашение должно затрагивать следующие вопросы: 1) Понятие иностранного инвестора и инвестиций; 2) Допуск капиталовложений другой страны; 3) Режим иностранных инвестиций; 4) Защита прав инвесторов при экспроприации; 5) Возмещение нанесенного инвестором ущерба; 6) Правила перевода платежей; 7) Применение суброгации; 8) Разрешение споров между инвестором и государством. Механизм защиты прав иностранных инвесторов, предусмотренный соглашениями о поощрении и взаимной защите капиталовложений

Россия заключила более 50 таких соглашений. Данные соглашения устанавливают следующие положения: 1) принудительное изъятие имущества у инвестора допускается лишь в общих интересах – с выплатой быстрой, эффективной и адекватной компенсации 2) принимающее инвестиции государство признаёт переход прав от иностранного инвестора к его государству в связи с заключённым между ними договором о страховании иностранных инвестиций. 3) споры между инвестором и принимающим государством рассматриваются либо государственными судами либо арбитражами (у сторон есть право выбора, в какой суд обращаться – в государственный суд либо арбитраж).

 

 

26. Гарантии защиты и страхования иностранных инвестиций: Сеульская Конвенция 1985 и Вашингтонская конвенция 1965 г. Гарантии защиты и страхования иностранных инвестиций - закрепленные в национальном законодательстве или международных соглашениях обязательства страны-реципиента капитала перед иностранными инвесторами по созданию безопасного режима инвестирования (надо знать надо на экзамене!!!)

Виды гарантий: 1. Гарантии, обеспечивающие неприкосновенность имущества, составляющего иностранную инвестицию на территории страны-реципиента капитала. Состоит в том, что имущество иностранного инвестора или коммерческой организации с иностранными инвестициями не подлежит принудительному изъятию, в том числе национализации, реквизиции и т.д., за исключением случаев и оснований, установленных ФЗ или МД. При реквизиции иностранному инвестору или коммерческой организации выплачивается стоимость реквизируемого имущества. При прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми была произведена реквизиция иностранный инвестор или коммерческая организация вправе требовать в судебном порядке возврата сохранившегося имущества, но при этом обязаны возвратить полученную сумму компенсации с учетом потерь от снижения стоимости имущества. При национализации иностранному инвестору или КО с ИИ выплачивается стоимость национализированного имущества, а также компенсируются иные убытки.В соответствии с соглашением между Правительством СССР и Правительством Республики Кореи 1990 о поощрении и взаимной защите капиталовложений размер компенсаций должен соответствовать реальной стоимости экспроприируемого имущества на тот момент, когда об экспроприации стало известно. Компенсация должна быть выплачена в течение 2-х месяцев с даты экспроприации, по истечении которых на сумму компенсации будут начисляться процента вплоть до дня выплаты по обычной коммерческой ставке; компенсация должна быть эффективно реализуемой и свободно перевозимой. Законодательство об ИИ в РФ помимо прочего предоставляет иностранному инвестору право требовать компенсации убытков, причиненных незаконными действиями государственных органов, в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

2.Гарантия недискриминации. Российское гражданское законодательство предоставляет иностранным инвесторам национальный режим. Однако предусматриваются изъятия, как ограничительного, так и стимулирующего характера. Изъятия ограничительного характера устанавливаются ФЗ лишь в той мере, в которой это необходимо в целях защиты ОКС, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Изъятия же стимулирующего характера имеют место в виде определенных льгот для иностранных инвесторов, которые вводятся в интересах социально-экономического развития РФ. Перечень льгот закрепляется на уровне ФЗ.

3.Признание принципа суброгации. Этот институт применяется при международном страховании ИИ от политических рисков. Состоит в том, что если иностранное государство или уполномоченный им государственный орган производят платеж по гарантии или договору страхования в пользу иностранного инвестора в отношении инвестиций, осуществленных им на территории страны-реципиента капитала, и к этому иностранному государству или уполномоченному им государственному органу переходят права (уступаются требования) иностранного инвестора на данные инвестиции, то такой переход признается государством-реципиентом капитала правомерным. Практически признание суброгации означает признание обязанности уплатить компенсации за утраченные ИИ иностранному государству, как правопреемнику инвестора. В связи с этим государства, признающее суброгацию, будет проявлять повышенную осторожность в отношении ИИ, чтобы избежать впоследствии конфронтации с государством, которому будут цедированы? данные права требования. 4. Гарантии, касающиеся порядка разрешения споров, которые возникают в связи с осуществлением инвестиционной деятельности. Состоит в том, что споры с участием иностранного инвестора или КО с ИИ в связи с их инвестиционной деятельностью, могут по их выбору передаваться на рассмотрение: 1. компетентный суд или арбитраж страны-реципиента капитала 2. третейский суд ad hoc 3. в постоянно действующий международный коммерческий арбитражный орган (например, арбитражный институт Стокгольмского торговой палаты) 4. международный центр по урегулированию инвестиционных споров 5. Г арантии, обеспечивающие право инвестора воспользоваться результатами своей деятельности состоит в том, что иностранный инвестор после уплаты, предусмотренных законодательством страны-реципиента капитала налогов и сборов имеет право:свободное использование доходов и прибыли для реинвестирование в страну-реципиента капитала или для иных не противоречащих закону целей 1. право на беспрепятственный перевод за пределы РФ доходов, прибыли, и других правомерно полученных денежных сумм в иностранной валюте в связи с ранее осуществленными инвестициями

В рамках этой гарантии государства также обязуется принимать меры от неконвертируемости валюты, не принимать специальных валютных ограничений и иных административных мер, затрудняющих репатриацию (вывоз) прибыли. Правовой режим, при котором репатриация существенно усложнена или невозможна в результате введения определенных ограничений, получил название так называемой «Ползучей экспроприации». «Дедушкина оговорка» - гарантия стабильности условий инвестирования или стабилизационная оговорка В соответствии с ней инвестору предоставляется гарантия от неблагоприятного изменения законодательства действовавшего ранее для него или созданной им КО с ИИ, то есть в течение определенного срока условия ФЗ или иных НПА, ухудшающие положение иностранного инвестора, не распространяются на него. Это общее правило. В законодательстве об ИИ в РФ установлен ряд положений, ограничивающих действие этой оговорки: 1. Оговорка не распространяется на изменения, которые вносятся в законодательство в целях защиты ОКС, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства2. Оговорка не распространяется на законы и НА, касающиеся таможенных пошлин, вызванных применением мер по защите экономических интересов РФ при осуществлении внешнеторговой деятельности. 3. Эта гарантия не распространяется на законы и НА, которые касаются акцизов и НДС на товары, ввозимые на территорию РФ 4. Не распространяется на законы и НА, которые касаются взносов в Пенсионный фонд РФ Оговорка применяется в отношении иностранных инвесторов и КО с ИИ, осуществляющими приоритетные инвестиционные проекты. Под приоритетными инвестиционными проектами понимается проект с особо крупной суммой или проект с особо значительной минимальной долей инвестора. Каждый приоритетный инвестиционный проект утверждается Правительством РФ. На иные КО с ИИ стабилизационная оговорка распространяется, если доля иностранного инвестора в них составляет свыше 25%. Действие оговорки гарантируется как правило в течение срока окупаемости проекта, но не более 7 лет со дня начала финансирования за счет ИИ. В случае невыполнения иностранными инвестором своих обязательств по реализации приоритетного инвестиционного проекта эти субъекты могут быть лишены льгот, которые предоставляются в связи этой гарантией.

27. Понятие, форма и порядок заключения внешнеэкономических сделок. Право, применимое к односторонним сделкам. Внешнеэкономические сделки - в соответствии с российским законодательством под сделкой понимаются действия и ю/л, направленные на установление, прекращение или изменение гражданских прав и обязанностей.ВК ООН о договорах международной купли-продажи товаров: Внешнеторговые договоры – договоры, заключаемые между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах. Внешнеэкономические договоры – это договоры, совершаемые в ходе осуществления ПД между лицами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах.В качестве внешнеторговой признается сделка, заключенная, напрмиер, между российским ю/л и созданной этим ю/л компанией за рубежом. Вообще в международной деловой практике дочерняя фирма за редкими исключениями рассматривается не как коммерческое предприятие материнской компании, а как самостоятельное ю/л. Это влечет за собой признание сделок между материнскими и дочерними компаниями при их нахождении в разных государствах внешнеэкономическими.

Фактическое местонахождение коммерческих предприятия сторон в разных государствах не может быть принято во внимание, если это не вытекает ни из договора, ни из имевших место до или в момент заключения договора деловых отношений или обмена информацией между сторонами. Если ю/л имеет несколько коммерческих предприятия, находящихся в разных государствах, то по договору коммерческим предприятием будет признаваться то подразделение ю/л, которое с учетом всех обстоятельств, известных сторонам или предполагаемых ими в момент заключения договора, имеет наиболее тесную связь с заключаемым договором и его исполнением. Если сторона по договору не имеет коммерческого предприятия, то во внимание принимается постоянное МЖ этой стороны. Форма внешнеэкономических сделок В соответствии со ст.1209ГК РФ форма сделки подчиняется праву места ее совершения. Однако сделка, совершенная за границей, не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования российского права. В случае если хотя бы одной из сторон сделки является российское ю/л или предприниматель личными законом которого является российское право форма сделки подчиняется российскому праву независимо от места ее совершения (п. 2 ст. 1209).

Как правило, законодательство большинства государств предусматривает особые правила применительно к недвижимому имуществу. Например, п. 3 ст. 1209 устанавливает, что Форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется праву страны, где находится это имущество, а в отношении недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, российскому праву. П. 3 ст. 834 ГК Социалистической республики Вьетнам устанавливает, что гражданский договор, связанный с недвижимым имуществом во Вьетнаме, подчиняется вьетнамского праву. П. ст. 433 ГК Монгольской народной республики устанавливает, что форма сделок, относящихся к недвижимому имуществу, находящемуся на территории Монголии, определяется по монгольскому праву. П. 1 ст. 1209 в сочетании с п. 2 ст. 162 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что внешнеэкономическая сделка в РФ должна совершаться в строго письменной форме под страхом недействительности. Законодательство иных государств также сохраняет императивность письменной формы внешнеэкономических сделок: Украина, Аргентина, Белоруссия, Венгрия, Китай, Куба, Литва, Монголия, Чили, Эстония. Одним из основных актов международного характера, регулирующих вопрос о форме внешнеторговой сделки является ВК о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года. В ней предусматривается, как письменная, так и устная форма договора международной купли-продажи товаров. РФ присоединились к этой конвенции с оговоркой о том, что никакое положение этой Конвенции, устанавливающее допустимость устной формы внешнеторговой сделки, не будет иметь силу для договоров купли-продажи, их изменения или прекращения соглашением сторон (те же правила распространяются на оферту и акцепт), если хотя бы одной из сторон договора является предпринимать, имеющий коммерческое предприятие на территории РФ, В форме доверенности, выданной за границей, применяется право того государства, на территории которого она выдана. Однако при нарушении требований иностранного права доверенность признается действительной в случае, если соблюдены требования российского права.

28. Основные принципы выбора применимого права в обязательственных правоотношениях. Основные принципы выбора применимого права в обязательственных правоотношениях При регулировании договорных обязательств основным коллизионным принципом для определения применимого права выступает принцип автономии воли сторон. Это означает, что стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по их договору (ст. 1210 ГК РФ).Согласно российскому законодательству выбор сторонами подлежащего применению права, сделанный после заключения договора, имеет обратную силу и считается действительным, без ущерба для прав третьих лиц, с момента заключения договора. Стороны договора могут выбрать подлежащее применению право как для договора в целом, так для отдельных его частей. Использование расщепления автономии воли не должно приводить к противоречивому результату: например, применение одной правовой системы к правам и обязанностям продавца и другой правовой системы — к правам и обязанностям покупателя (создается коллизия правового регулирования). Речь идет о подчинении отдельной правовой системе вполне автономной части правоотношений, безболезненно отделимой от остальной части. В любом случае рекомендуется пользоваться этим инструментом в исключительных случаях.Предусмотрены некоторые ограничения автономии воли: выбор сторон не может отменить действие императивных норм права страны, с которой договор реально связан (п. 5 ст. 1210 ГК РФ). Это положение призвано предотвратить обход императивных норм национального права при помощи выбора права другого государства.Принцип автономии воли сторон нашел свое отражение в ряде универсальных и региональных международных соглашений. К ним относятся Гаагская Конвенция о праве, применимом к международной купли-продаже товаров, 1955 г., Гаагская Конвенция о праве, применимом к агентским соглашениям, 1978 г., Римская Конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам, 1980 г., Межамериканская Конвенция о праве, применимом к международным контрактам, 1994 г. и др.Если стороны не выбрали применимое право, то к договору применяется право страны, с которой он наиболее тесно связан, то есть право страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора (ст. 1211 ГК РФ). Российский законодатель предусматривает в п. 3 ст. 1211 ГК РФ специальные коллизионные привязки по основным видам внешнеэкономических сделок (например, закон продавца — в договоре купли-продажи, закон перевозчика — в договоре перевозки, дарителя — в договоре дарения и т.д.). Однако следует оговориться, что презумпции, изложенные в этом пункте опровержимы в том случае, если из обстоятельств дела следует иное.В настоящее время принцип «наиболее тесной связи» называют гибким коллизионным принципом, получившим распространение во второй половине ХХ в. как реакция на неудовлетворительные результаты применения классических коллизионных норм. Нахождение права страны, с которой договор реально связан — задача сложная. В.П. Звеков отмечает, что во многих странах сегодня этому правилу «придан ''статус'' одного из основных коллизионных начал».Ст. 1215 ГК РФ определяет сферу действия права, подлежащего применению к договору. Толкование договора, права и обязанности сторон, исполнение договора, последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения, прекращение договора, последствия недействительности договора и другие вопросы определяются правом, указанным сторонами или выбранным на основании принципа наиболее тесной связи.Во внешнеэкономической деятельности используются многообразные договоры, такие как договор купли-продажи, договор об исключительной продаже товаров, договор о франшизе, договор о факторинге, договор имущественного найма, лизинговый договор, договор хранения, договор подряда, договор поручения, договор комиссии, агентский договор, договор страхования и т.д. Подробнее остановимся на некоторых из них.Договор международной купли-продажи товаров. Этот договор занимает центральное место среди иных договоров и охватывает наиболее значительную часть внешнеторговых операций.Особенностью правового регулирования международной купли-продажи товаров является наличие унифицированных материально-правовых норм. Основным международным соглашением в этой области является Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., разработанная Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и принятая на конференции в Вене (Венская Конвенция 1980 г.).При присоединении к Венской Конвенции 1 сентября 1991 г. СССР сделал заявление о том, что соответствующие положения Конвенции, допускающие заключение, изменение или прекращение договора купли-продажи товаров не в письменной форме, не применимы, если хотя бы одна из сторон имеет свое коммерческое предприятие на территории СССР.Конвенция была принята с целью объединения принципов романо-германской и англо-американской правовых систем и создания единообразных норм и правил в сфере купли-продажи товаров. Конвенция регулирует только заключение данного договора и те права и обязанности сторон, которые возникают из такого договора. Положения Конвенции не касаются действительности самого договора или каких-либо из его положений, а также последствий, которые может иметь договор в отношении права собственности на товар.Стороны договора могут исключить применение норм Конвенции, отступить от любого из его положений или изменить его действие.Конвенция применяется к договорам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных странах. Положения Конвенции не распространяются на договоры продажи:товаров, которые приобретаются для личного, семейного или домашнего пользования;с аукциона;в силу исполнительного производства или иным образом в силу закона;фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных документов и денег;судов водного и воздушного транспорта, а также судов на воздушной подушке; электроэнергии.В Конвенции подробно регулируются вопросы, касающиеся порядка заключения договора, требований к форме договора, прав и обязанностей сторон, ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.По общему правилу Конвенция регулирует случаи, когда заключение договоров международной купли-продажи товаров происходит между «отсутствующими» сторонами путем обмена оферты и акцепта (например, обмена письмами, телеграммами, телефаксами и т.п.). Наиболее сложным в этом случае является вопрос об определении момента заключения договора, то есть того момента, когда обязательства сторон приобретают для них юридическую силу. Договор считается заключенным с момента получения акцепта оферентом (теория получения). Правовые системы государств романо-германской правовой системы придерживаются «теории получения» (вступление акцепта в силу связывается с получением его оферентом), а англо-американской системы права — «теории почтового ящика» (для вступления акцепта в силу достаточно его только отправить).Обязанности сторон предусматриваются в договоре. Те вопросы, которые не включены в договор, регулируются Конвенцией. Основная обязанность продавца по Конвенции — поставить товар, а обязанность покупателя — оплатить его стоимость.Расторжение договора допускается при его существенном нарушении какой-либо стороной, т.е. когда сторона из-за действий другой стороны лишается того, на что она была вправе рассчитывать при заключении договора.Конвенция предусматривает за нарушение контрактных обязательств оперативные санкции и меры ответственности в строгом смысле слова. К оперативным санкциям относятся требования об уменьшении покупной цены, о замене товара ненадлежащего качества и др. К мерам ответственности в строгом смысле слова Конвенция причисляет неустойку и возмещение убытков, в том числе и упущенной выгоды.Важное значение в области регулирования международной купли-продажи товаров имеют Международные правила по толкованию торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2000), которые представляют собой унифицированный международный обычай. Правила ИНКОТЕРМС применяются по соглашению сторон в одной из существующих редакций. ИНКОТЕРМС регулирует определенные обязательства сторон, например, обязанность продавца передать товар в распоряжение покупателя, передать его перевозчику или доставить в пункт назначения, распределение риска между сторонами. Правила регламентируют также обязанности сторон по таможенной очистке товара, его упаковке, обязанность покупателя принять поставку и подтвердить выполнение обязательств продавца. Правила содержат базис поставки, оформленный 13 видами договоров. Специфика этого документа состоит в том, что они не имеют обязательного характера и будут применяться только в том случае, если стороны прямо согласовали его применение.Еще одним примером неофициальной кодификации правил международной торговли являются Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004 г. Принципы УНИДРУА, так же, как и ИНКОТЕРМС, могут использоваться сторонами при заключении международного контракта путем указания на их применение в его тексте. В них содержатся основополагающие правила о порядке заключения договора, его действительности, содержании и толковании, а также исполнении и последствиях неисполнения договора.В настоящее время все более широкое распространение получают нормы международного коммерческого права (lex mercatoria) — система негосударственного регулирования внешнеторговой деятельности, основу которой составляют резолюции и рекомендации международных организаций по вопросам внешней торговли (общие условия поставок, договоры присоединения, типовые контракты, регламенты и т.д.).Договор финансового лизинга. Термин «лизинг» означает долгосрочную аренду машин, оборудования, транспортных средств и других объектов производственного назначения. В законодательстве отдельных стран лизинг традиционно рассматривается как особый вид аренды, представляющий собой коммерческую деятельность по приобретению за свой счет (либо за счет кредитных средств) имущества одним лицом (лизингодателя) с целью его передачи в аренду другому лицу (лизингополучателю) и извлечение доходов от этой деятельности в виде получения арендных платежей.Правовые нормы, регулирующие отношения по договору финансового лизинга, содержатся в Конвенции о международном финансовом лизинге, принятой в Оттаве 1988 г. (РФ участвует).Согласно Конвенции финансовый лизинг опосредуется путем заключения двух соглашений: договора лизингодателя с поставщиком (или продавцом соответствующего оборудования) и договора лизингодателя с пользователем. При этом подразумевается связь двух договоров, то есть пользователь должен одобрить условия первого договора, а поставщик должен быть информирован о заключении второго договора.Важным положением Конвенции является характеристика лизинга как трехсторонней сделки, участниками которой являются поставщик оборудования (или продавец), лизингодатель (покупатель оборудования для пользователя) и лизингополучатель (пользователь).Подробным образом в Конвенции регулируется ответственность всех трех сторон лизинговой сделки. Пользователь может предъявлять претензии не только к лизингодателю, но и поставщику оборудования. При этом в Конвенции оговаривается, что поставщик не несет ответственности одновременно перед лизингодателем и пользователем за один и тот же ущерб.В России действует Закон о лизинге 1998 г., согласно которому вопрос о применимом праве решается по соглашению сторон в соответствии с Конвенцией о международном финансовом лизинге.Договор подряда. В настоящее время широкое распространение получили договоры подряда, то есть договоры о выполнении строительных работ иностранными подрядчиками по возведению крупных промышленных и бытовых объектов или по их капитальному ремонту. В сферу применения подряда также входят различного рода технические услуги, оказываемые в связи с поставками машин и оборудования для промышленных и иных объектов, которые сооружаются при помощи поставщика; монтажные работы; научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы; консультационные и информационные услуги в сфере научной организации и управления производством.По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), которая, в свою очередь, должна принять работу и уплатить за нее обусловленную цену.В странах романо-германской системы подряд рассматривают как самостоятельный вид договора. В англо-американской системе права подрядные отношения традиционно считаются одним из видов договора личного найма, но при этом существенной особенностью признается самостоятельность исполнителя работы, которого, в связи с этим, именуют независимым контрагентом.Коллизионное регулирование договора подряда осуществляется (в случае отсутствия автономии воли) законодательством подрядчика, в договоре строительного подряда — правом страны, где в основном создаются предусмотренные договором результаты (п. 4 ст. 1211 ГК РФ).Договор имущественного найма (аренды). Под договором имущественного найма понимают соглашение, по которому одна сторона (наймодатель или арендодатель) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю или арендатору) имущество во временное пользование за установленное вознаграждение, которое другая сторона обязана уплатить.Как романо-германская, так и англо-американская правовые системы рассматривают договор найма в качестве двустороннего, возмездного и консенсуального. Его предметом служит непотребляемая вещь, движимая или недвижимая. Этот договор широко применяется для регулирования отношений по использованию земли, торгово-промышленных предприятий, зданий и сооружений, средств транспорта и т.д.В отдельных странах романо-германской правовой системы (Германия, Швейцария) различают имущественный найм и его разновидность — аренду. По договору аренды арендодатель имеет право не только пользоваться вещью, но и извлекать из нее плоды.В англо-американском праве, в зависимости от характера предмета, различают найм недвижимости и найм движимых вещей. При найме недвижимости у нанимателя возникает ограниченное вещное право, тогда как при найме движимых вещей — лишь обязательственные права, которые не могут быть предоставлены третьим лицам.Отношения имущественного найма регулируются исключительно нормами национального законодательства, поскольку в этой области отсутствуют международные унифицированные нормы.Согласно ГК РФ к арендным отношениям, осложненным иностранным элементом, применяется право страны, где находится место жительства или основное место деятельности арендодателя, если стороны в своем соглашении не указали иное право (нет автономии воли).Договор страхования. В международной практике применяются различные виды страхования, которое осуществляется на основании договора, заключенного гражданином или юридическим лицом со страховой организацией.Согласно договору страхования страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного договором страхового случая возместить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен такой договор (выгодоприобретателю), понесенные убытки.Многочисленные договоры страхования, в зависимости от объекта, можно разделить на договоры имущественного, неимущественного и личного страхования. По своей природе имущественное страхование призвано компенсировать убытки, связанные с утратой или повреждением имущества. Имущественное страхование включает в себя морское страхование, страхование инвестиций, страхование имущества от огня, хищений и пр. К неимущественному страхованию можно отнести страхование таких объектов, как гражданско-правовая ответственность страхователя, риск предпринимательской деятельности и др. При личном страховании (страхование жизни, страхование от несчастных случаев, на случай болезни) размер возмещения не зависит от того, понес ли страхователь какой-либо имущественный ущерб, и определяется зафиксированной в договоре суммой.В страховом деле получили широкое распространение типовые (стандартные) формы договоров, в которых содержатся основные права и обязанности сторон. Коллизионное регулирование предусматривает применение права страны страховщика, в отсутствии соглашения сторон о применимом праве. В качестве страховщиков договоры страхования могут заключать лишь юридические лица, имеющие соответствующие лицензии (ст. 938 ГК РФ).

 

29. Правовое регулирование договора международной купли-продажи товаров. Венская конвенция 1980 г.: сфера применения, основные права и обязанности сторон, ответственность сторон. Договор международной КП товаров – это основной вид внешэкономсделок, примерно 70% таких сделок – это контракты международной КП. Данный вид договоров регулируется как национальным законодательством, определяемым в соответствии со ст.1210 – 1211 ГК РФ, а также Международными конвенциями, которые содержат материальноправовые нормы, т.е. применяются к контракту непосредственно. В 1980г. была заключена Венская конвенция о договорах международной КП товаров. В ней участвуют 66 государств, Россия участвует с 1992г. особенность конвенции: она объединила в себе подходы континентального и англо-американского права, что является большой редкостью. Конвенция содержит 101 статью, но только 80 посвящены непосредственно КП. В соответствии со ст.7 конвенции при её применении и толковании необходимо учитывать общие принципы, на которых она основана, необходимость достижения единообразия в её применении. Отсюда конвенцию нельзя толковать и применять так, как толкуются и применяются внутренние гражданские законы. Необходимо учитывать, во-первых, материалы разработки конвенции, а во-вторых, практику её применения судами и арбитражами различных стран. Конвенция разработана под эгидой комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСитрал). На её официальном сайте опубликована практика применения конвенции судами и арбитражами различных стран. О каждой из таких конвенций приведено по 40-50 решений, которые составляют единообразную практику её применения. (одним из официальных языков ООН является русский, поэтому практика опубликована в том числе на русском). Сфера действия конвенции. Она применяется в 2 случаях: 1) когда коммерческие предприятия сторон договора КП находятся в разных государствах – участниках конвенции. Под коммерческим предприятием стороны имеется в виду постоянное место осуществления стороной деловых операций. 2) когда в соответствии с коллизионной нормой или с соглашением сторон к договору применяется национальное право государства – участника конвенции независимо от того, где находятся коммерческие предприятия сторон договора. Например, Россия – участник конвенции, Великобритания не участник. Договор международной КП заключён между российской организацией и английской фирмой – он будет регулироваться конвенцией, если стороны в качестве применимого права к договору избрали российское право. В соответствии со ст.6 Конвенции стороны договора КП вправе по своему соглашению исключить применение конвенции к их договору. Судебная практика свидетельствует, что исключение применения конвенции должно быть ясно выражено, например, об этом должно быть прямо написано в тексте договора. Большинство норм конвенции за исключением ст.12 носит диспозитивный характер. Т.е. её нормы действуют только в случаях, если иное не установлено в договоре КП. Ст.12 Конвенции говорит о форме договора. Согласно ст.11 Конвенции стороны вправе заключить договор как в устной, так и в письменной форме. Однако государства при присоединении к конвенции вправе вделать оговорку о том, что если в контракте участвует сторона из этого государства, то письменная форма договора является обязательной под страхом его недействительности. Когда в 1991г. СССР присоединялся к конвенции, он сделал оговорку в соответствии со ст.12, поэтому если в контракте КП участвует российское юридическое лицо или предприниматель, то письменная форма контракта обязательна. В соответствии со ст.13 Конвенции, к письменной форме договора помимо составления единого письменного текста или обмена письменными документами относится также сообщение по телеграфу и телетайпу. Факс не упомянут в ст.13. Однако судебно-арбитражная практика признаёт сообщение по факсу в качестве письменного и подпадающего под ст.13.

Права и обязанности сторон. Продавец обязан Поставить товар Передать относящиеся к товару документы Передать право собственности на товар. При этом конвенция не устанавливает момент перехода права собственности, она лишь говорит о моменте перехода риска – ст.66. поэтому сторонам рекомендуется определять момент перехода права собственности в договоре. А если они этого не сделают, то вопрос этот будет решаться в соответствии с национальным законодательством, применимым в силу коллизионной нормы (ст.1205, 1206, п.1 ст.1210).

Обязанности покупателя: Принять поставку, Оплатить её. Покупатель должен принять все меры к тому, чтобы сделать возможным осуществление платежа, в том числе и главным образом – открыть аккредитив в пользу продавца. Хотя конвенция и не предусматривает какой-либо конкретной формы расчётов, её составители в принципе исходили из того, что желательной формой расчётов является аккредитив. Кроме того, покупатель должен принять все меры, чтобы получить необходимое разрешение на перевод за рубеж валюты в качестве платежа за товар. Особенно это актуально для государств, где действует жёсткое валютное законодательство. В таких государствах банки, как правило, контролируют всякий факт перевода за рубеж иностранной валюты и запрещают безосновательный перевод. Практика исходит из того, что если покупатель не получил в соответствии со своим законодательством необходимых разрешений на перевод валюты, это не освобождает его от ответственности перед продавцом за неплатёж. Если же государство, в котором находится покупатель, принимает нормативный акт о запрете на перевод валюты уже после заключения контракта, то покупатель вправе ссылаться на такой запрет, как на форс-мажорные обстоятельства, освобождающие его от ответственности за неплатёж. Поскольку платежи производятся через банки, то практика исходит из того, что платёж считается совершённым, если деньги поступили на счёт продавца в его банке. Если же банк покупателя по каким-то причинам не исполнил поручение покупателя, то покупатель тем не менее остаётся ответственным за неосуществление платежа. Следовательно, он должен решать проблемы со своим банком самостоятельно, но не в рамках договора купли-продажи.

Ответственность сторон. 1. Основной формой ответственности по конвенции является возмещение убытков, которые понимаются как реальный ущерб и упущенная выгода. Однако размер убытков не должен превышать той суммы, которую нарушившая договор сторона могла или должна была предвидеть в качестве возможного последствия своего нарушения. Это означает, что если в стране покупателя или продавца действует законодательство, которое предусматривает экстраординарные санкции за нарушение договора, то сторона-нарушитель тем не менее может быть освобождена от обязанности уплачивать такую сумму убытков, которая наступает для этой стороны в соответствии с таким экстраординарным законодательством. 2. Сторона может быть присуждена к реальному исполнению договора в натуре, но только в случае, если такая мера ответственности предусмотрена законом страны суда. Законодательство стран континентальной Европы предусматривает возможность привлечения стороны к реальному исполнению, а право стран англо-американской правовой системы не предусматривает такой возможности. 3. Конвенция ничего не говорит по поводу взыскания неустойки. Практика исходит из того, что неустойка может быть взыскана, если она предусмотрена договором и это допускается в соответствии с применимым к договору национальным правом. Страны континентальной Европы (в том числе Россия) допускают взыскание неустойки, страны англо-саксонского права не признают неустойку. В странах англо-американского права фактически единственной формой ответственности является взыскание убытков. При этом нарушение договора в этих странах рассматривается как субъективное право стороны при условии полного возмещения всех убытков своему контрагенту. В контрактах с участием контрагентов из стран англо-американского права часто встречаются так называемые заранее исчисленные убытки – это фактически аналог неустойки. 4. В случае существенного нарушения договора потерпевшая сторона может расторгнуть договор и потребовать от другой стороны возмещения убытков. 5. Конвенция предусматривает ответственность за так называемое предвидимое нарушение договоров. Это ситуация, когда нарушений ещё нет, но у стороны есть веские основания предполагать, что её контрагент по договору не выполнит все или основную часть своих обязательств. Например, контракт предусматривает поставку товара, срок поставки ещё не наступил, но на предприятии продавца началась забастовка. Соответственно у покупателя есть основания предполагать, что продавец не осуществит поставку. С другой стороны, срок платежа ещё не наступил, но в отношении покупателя возбуждена процедура банкротства в его стране. Соответственно у продавца есть основания полагать, что покупатель не расплатится. В случае предвидимого нарушения договора сторона может либо приостановить исполнение своих обязательств, либо расторгнут договор. Однако прежде чем это делать, необходимо направить своему контрагенту уведомление о своём намерении. Если контрагент предоставит достаточные доказательства своего намерения исполнить договор, то сторона не вправе его приостанавливать или расторгать. В качестве такого доказательства могут выступать страхование ответственности, открытие аккредитива, гарантия из банка или поручительство. 6. Сторона освобождается от ответственности в случае, если уже после заключения контракта имеет место быть препятствие вне контроля – это аналог форс-мажора. Это такие обстоятельства, которые характеризуются объективностью, исключительностью и непредвидимостью, а также непредотвратимостью, наличие которых не позволяет одной из сторон или обеим сторонам исполнить свои обязательства. Конвенция не перечисляет препятствия вне контроля. Но к таким обстоятельствам практика относит: Стихийные бедствия, п


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)